Закон запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений. Закон о защите детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений: комментарий юриста. США vs. Китай: Huawei преткновения

Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации Кочетков (Петров) Игорь

Уголовная ответственность за гомосексуальные отношения

Уголовное преследование самого факта гомосексуальных отношений не обошло и отечественное правовое пространство. УК РСФСР 1960 г. в изначальной редакции содержал состав преступления «мужеложство» (ст. 121), в соответствии с которым половое сношение мужчины с мужчиной наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет. Мужеложство с применением физического насилия, угроз или с использованием зависимого положения потерпевшего каралось строже, чем изнасилование: лишением свободы на срок до восьми лет. Мужеложство в отношении несовершеннолетнего (без применения насилия) также влекло за собой более строгую ответственность, чем гетеросексуальный половой акт с лицом, не достигшим половой зрелости, и каралось лишением свободы на срок до восьми лет.

С падением Советского Союза демократические преобразования в России привели и к реформированию уголовного законодательства. Уже в 1991 г. на официальном уровне была подчеркнута необходимость декриминализации ненасильственной гомосексуальности, а в 1993 г. ст. 121 УК РСФСР была изменена: в качестве преступления стало рассматриваться лишь мужеложство, совершенное с применением насилия или угроз, в отношении несовершеннолетнего, а также с использованием зависимого положения или беспомощного состояния потерпевшего, при этом максимальная ответственность за соответствующее преступление была снижена до семи лет.

Положения ныне действующего УК РФ 1996 г. могут быть охарактеризованы как шаг на пути к признанию допустимости гомосексуальных отношений:

1) особенная часть УК РФ, содержащая конкретные составы преступлений, больше не рассматривает как таковые сексуальные отношения между лицами одного пола в качестве преступления;

2) несмотря на выделение двух различных составов преступлений - изнасилования (гетеросексуального полового акта, ст. 131) и насильственных действий сексуального характера (включающие мужеложство и лесбиянство, ст. 132),- ответственность за эти преступления идентична (в обоих случаях наказанием может стать лишение свободы на срок от трех до шести лет при неквалифицированном составе и от четырех до десяти лет или от восьми до пятнадцати лет при наличии квалифицирующих признаков, которые также сформулированы одинаковым образом);

3) УК РФ рассматривает совместно и уравнивает преступления, состоящие в понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133) и половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет (ст. 134), независимо от их гомосексуального или гетеросексуального характера (т. е. уравнен возраст согласия для гетеросексуальных и гомосексуальных отношений), а ответственность в обоих случаях предусматривается в одних рамках.

Тем не менее с момента принятия УК РФ рядом политических деятелей предпринимались попытки внесения изменений в уголовное законодательство и введения уголовной ответственности за пропаганду гомосексуальных отношений, однако ни один из предложенных проектов принят не был.

Особо следует отметить проект «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающего уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма», предлагаемый депутатом А. В. Чуевым несколько раз в течение 2003-2006 гг. в различных редакциях. Данный законопроект был призван установить уголовную ответственность за «пропаганду гомосексуализма, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в том числе выражающуюся в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуальной ориентации», с ответственностью в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следует отметить позицию Правительства РФ относительно предлагаемых Чуевым изменений, выраженную в официальных отзывах на редакции проекта:

Поскольку сам по себе гомосексуализм уголовно наказуемым деянием не является, его пропаганда не может рассматриваться как общественно опасное посягательство на объект уголовно-правовой охраны. Предлагаемое дополнение противоречит положениям статьи 29 Конституции Российской Федерации (в части ограничения выражения своих мнений и убеждений), а также статьям 8, 10 и 14 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, предусматривающими право на уважение частной и семейной жизни, свободу выражения мнения и запрещение, дискриминации.

В целях обеспечения защиты половой свободы и половой неприкосновенности как мужчин, так и женщин законодатель установил уголовную ответственность за преступления сексуального характера, в том числе за мужеложество и лесбиянство, сопряженные исключительно с насилием или угрозой его применения. В свою очередь совершение действий подобного характера по обоюдному согласию сторон не образует не только состава преступления, но и административного правонарушения. В этой связи ответственность за пропаганду гомосексуализма при отсутствии ответственности за сам гомосексуализм установлена быть не может. Кроме того, данное предложение не согласуется с положениями Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», в частности статьей 4, устанавливающей запрет только на распространение информации, распространение которой запрещено федеральными законами.

Глава 2. Уголовная ответственность 2.1. Понятие преступления и наказания по уголовному правуУголовное право – одна из отраслей права России. Оно устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или

31. Уголовная ответственность нотариуса Наиболее репрессивной по характеру является уголовная ответственность. УК РФ вводит следующий состав преступления – «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами». Объективная сторона (ч. 1 ст. 202):

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть

16. Уголовная ответственность как феномен правосознания Уголовную ответственность следует рассматривать как с позиции побудительного мотива поведения, мотивообразующего фактора действия, так и с позиции меры требуемого от индивида поведения. Иными словами, уголовная

108. Уголовная ответственность несовершеннолетних Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает по общим правилам, установленным в УК для всех лиц, совершивших преступления. Однако в ряде норм Уголовного кодекса содержатся положения, определяющие уголовную

Раздел V. Уголовная ответственность

107. Уголовная ответственность несовершеннолетних Согласно законодательству РФ несовершеннолетние, совершившие тяжелые правонарушения, подлежат не гражданской, а уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает по общим правилам,

7.5 Уголовная ответственность несовершеннолетних Действующее уголовное законодательство предусматривает специальные нормы, посвящённые особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ).Выделение особенностей уголовной ответственности

2. Уголовная ответственность Уголовная ответственность за нарушения авторских и смежных прав предусмотрена ст. 146 УК РФ. Нарушителям авторских и смежных прав может угрожать до 5 лет лишения свободы (к уголовной ответственности в Российской Федерации могут быть

Уголовная ответственность за совершение ДТП Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств предусмотрена статьей 264 УК РФ:«1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим

Уголовная ответственность Незнание азов законодательства и отсутствия анализа возможных последствий проводимых операций могут грозить должностным лицам организаций мерами уголовной ответственности.Применение мер уголовной ответственности предусматривается в

§ 4. Уголовная ответственность (принципы уголовной ответственности; преступления против окружающей среды; уголовное наказание)Согласно Закону РФ об охране окружающей природной среды, должностные лица и граждане, виновные в совершении экологических преступлений, т. е.

§ 65. Уголовная ответственность. Наказание Черная роба, руки назад, стриженая голова опущена… Человек идет по длинному мрачному коридору в сопровождении охранника. Тот командует: «Вперед! Стоять! Лицом к стене! Вперед!» Открываются и тут же закрываются зарешеченные двери.

§ 67. Уголовная ответственность несовершеннолетних В стране с высоким уровнем преступности темпы роста детской преступности, как правило, выше темпов роста преступности взрослой. Причины очевидны. Криминальная активность создает в обществе условия, которые

ЕСПЧ удовлетворил жалобу российских гей-активистов и признал, что российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних является дискриминационным и нарушает право на свободу самовыражения

Судьи Европейского суда по правам человека (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Рассмотрев жалобу активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева, Европейский суд по правам человека решил , что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушает право на свободу самовыражения и содержит дискриминацию. Все трое обратившихся в ЕСПЧ с 2009 по 2012 год привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Суд признал, что российский закон нарушает ст.10 Европейской конвенции о правах человека . Она гласит, что «каждый имеет право свободно выражать свое мнение, это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».

В решении также говорится, что в связи с нарушением ст.10 имеет место также нарушение ст.14 конвенции. Статья называется «О запрещении дискриминации». «Пользование правами и свободами, признанными в настоящей конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам», — говорится в ней.

Против этого решения проголосовал только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов, который выступил с отдельным, особым мнением. В нем он отстаивал положение, что суд «серьезно не учитывал того факта, что частная жизнь детей важнее свободы самовыражения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ будет рассмотрено после того, как Кремль ознакомится с полной формулировкой вердикта, сообщает «Интерфакс» .

Член Совета по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский заявил РБК, что решение ЕСПЧ создает предпосылки для дальнейшей подачи исков против России, однако повлиять на изменение российского законодательства не сможет. «Это решение ЕСПЧ требует реакции российских судов — скорректировать свою позицию [по отношению к делам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений], учесть мнение Европейского суда. Но российского законодателя это решение, увы, не обязывает менять КоАП, а жаль», — сказал он. По мнению Шаблинского, ст.6.21. КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») «ничего не решает, а дает лишь поводы к привлечению к административной ответственности». «Принятие этой нормы носило политический характер, чтобы показать некий курс на защиту традиционных ценностей. Политическим должно быть и решение о ее отмене», — добавил член СПЧ.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» Дмитрий Матвеев пояснил РБК, что граждане России, которые в дальнейшем будут привлекаться по ст.6.21. КоАП, могут ссылаться на решение ЕСПЧ. «Сказать, что теперь российские судьи должны выносить другие решения, нельзя. Но то, что они эту позицию ЕСПЧ должны учитывать, это точно. А решения будут выносить исходя из конкретных обстоятельств», — пояснил он. Если решение в российском суде «будет вынесено против них, то они могут точно так же обратиться в ЕСПЧ», добавил юрист.

В сентябре 2014 года российский Конституционный суд «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Суд пришел к выводу, что статья не содержит дискриминационных положений. В решении говорилось, что запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних направлен «на защиту таких конституционно значимых ценностей, как семья и детство», а также на защиту здоровья и духовно-нравственного развития детей.​

При этом в КС отметили, что закон считает противоправными только публичные действия, целью которых является распространение информации, навязывающей и популяризирующей среди несовершеннолетних нетрадиционные сексуальные отношения, расширительного понимания установленный запрет не допускает.

Заявителями по делу о дискриминационности статьи о ЛГБТ пропаганде выступили основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев, а также гей-активисты Ярослав Евтушенко и Дмитрий Исаков. Они потребовали признать ст.6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) противоречащей целому ряду положений Конституции России, в частности гарантирующим право на свободу мысли и слова, а также право не подвергаться дискриминации.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма был принят в 2013 году. Пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений закон называет распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

Наследственное право – это та самая область права, которая регулирует переходы имущественных обязанностей и прав от умершего гражданина к его официальным преемникам.

Наследование по закону по общим правилам

Согласно некоторым статьям и положениям ГК России, наследование в рамках действующего законодательства – это определенная процедура, в процессе которой процесс передачи наследства и его же оформление происходит в рамках установленных норм и правил.

Установленные порядки используются такие и в тех случаях, когда завещание наследодателя или отсутствует, или оно является недействительным, а еще во всех тех ситуациях, когда указанные в документах наследники отказываются от вступления в законное наследство.

Ключевые принципы наследования в рамках законодательства заключатся в формировании и работе определенных очередей, являющихся основой для вступления в наследство. К примеру, наследники последующих очередей могу вступать в наследство и получать имущество лишь в тех случаях, когда все предыдущие наследники или наследуют, или на добровольной основе отказываются от вступления в наследственные права.

В определение наследования в рамках законодательства входят объекты и субъекты, причем и у объекта, и у субъекта есть и своя сущность, и свое важное значение. Субъекты взаимоотношений в рамках наследства выражаются как физические лица, то есть наследники. Что же касается объекта, то объекты в рамках наследования представлены в качестве неодушевленных предметов, то есть в качестве имущества. Причем имущество может быть как движимым, так и недвижимым. Помимо всего прочего, объекты могут являться и денежными единицами, а также определенными обязанностями и правами. Если же объекты для наследования отсутствуют, то в таком случае теряются сами по себе процессы наследования, а также теряются их определение, сущность и значения.

Актуальность и важность самой темы наследования согласно нормам законодательства никогда не будет снижаться. Связано это, в первую очередь, с тем, что многие субъекты практически постоянно вступают в подобные взаимоотношения, и в таких взаимоотношениях отдельное значение принимают разные нюансы и условия. Здесь еще имеют определенное значение правовые нюансы и проблемы наследования на основании законодательства.

Общее положение наследования, а также основания и права процесса наследования на основании законодательства

Основания для последующего вступления в различные объекты наследования вступают в свою силу лишь в момент смерти стороны-наследодателя, и как раз с этого момента и начинают отсчитываться установленные и регламентируемые сроки давности. Этот факт является основой для двух правовых оснований, то есть для наследования на основании завещания и для наследования на основании норм действующего законодательства. При всем при этом наследование на основании завещания всегда будет приоритетным.

Для того, чтобы появились правовые основания для вступления в наследование важно убедиться в наличии некоторых факторов:

  1. Наличие супружеских взаимоотношений между наследником и наследодателем. Причем речь идет о тех взаимоотношениях, которые закрепляются нормами законодательства, а также подтверждаются соответствующей документацией.
  2. Наличие каких-либо иных родственных взаимоотношений между человеком и наследодателем.
  3. Наличие самого факта нахождения человека на иждивении у наследодателя к моменту его кончины.

Для того, чтобы можно было получить наследство, необходимо в обязательном порядке и только документально подтвердить наличие родственных взаимоотношений. Это могут быть паспорта, свидетельство рождении, справка из ЗАГС, а также иные документы. При всем этом важно знать, что не будут учитываться никакие другие поводы вроде свидетельских показаний.

Функции и основные принципы передачи имущества по наследству

Ключевые функции, принципы, а также положения наследования зафиксированы в разных положениях, пунктах и статьях ГК России. К ключевым принципам при этом можно отнести следующие принципы:

  1. Наследование как юридическая процедура, применяющаяся лишь в тех случаях, когда какие-нибудь условия наследования не изменяются стороной-наследодателем в рамках завещания.
  2. Исчерпывающие круги наследников, способных наследовать имущество на основании закона, а также доля такой имущества, определяются законом и нормами ГК России.
  3. Нормами действующего законодательства устанавливаются обязательные очередности, призванные регулировать порядки вступления граждан в наследство в зависимости от уровня и степени родства между потенциальными кандидатами на наследство и умершим наследодателем.
  4. Все те наследники, которые относятся к одной очереди, отличаются одинаковыми имущественными долями, а также одинаковыми имущественными права на определенное имущество.
  5. Те физические лица, которые признаются нетрудоспособными, наследуют имущество в законном обязательном порядке, причем данный момент никак не зависит от того, насколько далеко в очереди находятся такие родственники.

Все эти и другие моменты наследования как жилого, так и нежилого имущества являются обязательными и подлежат рассмотрению в момент смерти стороны-наследодателя.

Важно!

Звоните 8-800-777-32-63.

Показать полностью


Тайна завещания - это предусмотренная законом процедура, для сохранения данных о завещателе, а так же о самом завещании.

Что такое завещание?

Кто такой нотариус?

Нотариус - юридический специалист, наделённый правом совершения нотариальных действий. Он имеет обширные полномочия, например, проверка документов, помощь в составлении завещания и последующем заверении и даже хранении бумаги.

В связи с наличием массы прав нотариус имеет и довольно много обязанностей, в частности, хранение тайны завещания.

Что такое тайна завещания?

Тайна завещания в наследственном праве - нематериальное право субъекта односторонней сделки на сохранение тайны условий и моментов, прописанных в завещании.

Для одних людей правовое явление считается правом, для вторых же - обязанностью.

Тайна завещания распространяется на всех личностей вне зависимости от их статуса. В связи со ст. 1123 ГК РФ данную обязанность должны соблюдать все лица, знающие информацию о завещании. Таковыми являются нотариус, супруг человека, чья воля фиксируется на бумаге, и иные лица, присутствующие при составлении или во время заверения документа.

Иными словами, тайна завещания - это сохранение людьми всех сведений о волеизъявлении личности.

Необходимость применения тайны завещания из наследственного права диктуется выбором человека вида оформления документа.

Существуют два вида завещания: открытый и закрытый типы. Оба они заставляют людей соблюдать тайну, при этом в случае с закрытым завещанием у них даже нет возможности узнать информацию о сути документа.

При закрытом типе завещания суть бумаги пишется исключительно человеком, чью волю будет выполнять документ. Бумага оформляется в письменной форме, после чего кладется в непроницаемый конверт и передаётся нотариусу. При этом он не знает, какая информация хранится внутри свёртка. Документ вкладывается в ещё один конверт, на котором уже прописываются все сведения о юридическом документе, необходимые для того, чтобы бумага приобрела юридическую силу после смерти человека. Никакие иные лица не знают об оформлении бумаги в случае, если сам человек не решит об этом рассказать родственникам.

При составлении же открытого завещания нотариус знает его суть и всю информацию, которая прописывается в документе. Бумага может заверяться и составляться при присутствии близких для личности людей.

В случае, если при создании бумаги на человека оказывается давление, которое впоследствии после его смерти будет доказано и официально подтверждено законом в лице суда, бумага не сможет приобрести юридическую силу. Имущество, которое не смогло реализоваться на основе завещания, будет наследоваться правопреемниками по закону в соответствии с законными родственными линиями, существующими в наследственном праве.

Судебная практика в отношении тайны завещания обращает внимания граждан на то, что обязанность распространяется не только на информацию и суть, которую содержит документ, но и на сам факт составления бумаги. Люди, приближенные к человеку, имеющему завещания, не имеют права разглашать даже сам факт составления и завещания у юридического специалиста бумаги. Действие будет признано противоправным и в соответствии с этим к личности может быть применена юридическая ответственность административного характера.

Принцип тайны завещания?

Исходя из гражданского права, можно выделить ряд принципов тайны завещания, которые в связи с существующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации лежат в основе наследственного права.

  1. Люди, знающие какую-нибудь информацию о составленном родственником или же иным человеком завещании, не имеют право сообщать об этом другим лицам.
  2. Человек, зафиксировавший свою волю на бумаге, не обязан уведомлять об этом явлении преемников, указанных в документе. Он имеет право не разглашать информацию о сути и самом факте составления бумаги, но это не является его обязанностью.
  3. В связи с документом о сохранении тайны бумаги нотариус не имеет права разглашать сведения о ней.
  4. За нарушение тайны потерпевший может подать в суд для получения компенсации.

Нарушение тайны завещания?

Нарушение тайны документа влечет за собой юридическую ответственность в виде административного наказания в связи со ст. 13.14 КоАП РФ.

Но в случае, если противоправное действие привело к необратимым последствиям, из-за которых пострадали люди, наказание будет иметь уголовный характер по ст. 137 УК РФ.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Наследование выморочного имущества – это факт перехода объектов собственности наследодателя в государственное имущество, а также в имущество субъектов государства и его муниципальных образований.

Определение - статья 1151 ГК РФ наследование выморочного имущества

В литературе существует термин «выморочность», который как в юридическом аспекте, так и в аспекте права может разбавляться разными правовыми основаниями, начиная от отсутствия законных наследников и заканчивая завещанием. Также это может быть лишение лиц права на наследование имущества, ведь они могут являться признанными в качестве недостойных.

Согласно статье 1151 ГК России, имущество наследодателя является выморочным в нескольких случаях:

  1. Полное отсутствие наследников по закону (статьи 1142-1150 ГК России) и по завещанию (статьи 1119-1121 ГК России).
  2. Ни у кого из наследников нет прав на наследование или же они все были отстранены от наследования по веским причинам. Данный момент регламентирован ст. 1117 ГК России.
  3. Наследники не принимают объекты наследования.
  4. Наследники решили самостоятельно отказаться от наследования, причем никто из наследников не указал, что он решил отказаться от наследуемого имущества в пользу остальных наследников.

Также наследуемое имущество является выморочным и в случае, если речь идет о части обозначенного имущества. Пускай в рамках статьи 1151 ГК России не предусматриваются нормы, указывающие на то, способно ли имущество наследодателя быть выморочным частично или в полном объеме.

Государство может быть призвано к принятию наследования только в тех случаях, если на основании закона имущество было признано выморочным, а еще оно является особенным наследником, не принадлежащим к какой-либо из очередей. Согласно пункту 1 статьи 1152 ГК России, недопустимыми являются какие-либо отказы от государства.

Наследники выморочного имущества - порядок наследования выморочного имущества муниципальным образованием

Гражданский кодекс России предусматривают исчерпывающие перечни всех тех наследников, которые принимают выморочное наследование. Согласно пункту 2 статьи 1151 ГК России, наследниками выморочного имущества способны стать:

  1. Субъекты России и муниципальные образования, на территории которых располагается выморочная собственность, представленная в качестве жилых помещений, участков земли, а также в виде сооружений и зданий, расположенных на этих участках.
  2. Сама Российская Федерация, в чью собственность переходит любое другое выморочное имущество.

Также важными являются возможные последствия наследования подобного имущества.

Какими могут быть последствия от наследования подобного имущества - при наследовании выморочного имущества отказ от наследства

Институт подобного имущества отличается достаточно большим социальным и правовым значением, ведь такой институт устраняет любые бесхозные объекты наследования. Действующие на территории России законы предусматривают решения такой проблемы в тех случаях, когда ни у кого нет прав наследовать или же если некому было это сделать, или, согласно желанию наследователей, отказа от всего имущества в целом.

В статье 1141 ГК России раскрывается суть того, что если какое-либо жилое помещение располагается в каком-либо образовании муниципального характера, то и все помещение будет переходить к нему в собственность согласно нормам действующего законодательства.

Однако в том случае, если помещение находится в городе, имеющем большое федеральное значение, то данное помещение должно будет перейти в собственность города.

Существуют различные подходы приема государственными структурами и государством в целом прав на наследование, которые в результате могут иметь различные последствия с юридической точки зрения. К примеру, государство приобрело какое-нибудь наследство, взяв на себя роль наследника. В таком случае государства может претендовать на все то имущество, которое является частью наследственной массы, причем вне зависимости от местонахождения имущества.

Приобретение как недвижимого, так и движимого имущества на правах его наследования может повлечь за собой некоторую обязанность расчета со всеми теми долгами, которые имеются у наследодателя, и которые не были выплачены в пользу государства. Вот лишь в таких моментах государство получит все наследство и не будет погашать при этом долги.

Процесс наследования и проблемы наследования выморочного имущества

Для реализации норм наследования выморочного имущества необходимо принять ряд законов, так или иначе регулирующих такие вопросы. К примеру:

  1. как обеспечивать охрану такой собственности и кому стоит в первую очередь сообщить о смерти человека, если у него нет завещания и наследством;
  2. как управлять собственностью так, чтобы соблюсти интересы государства;
  3. как начать взаимоотношения с нотариусом и что нужно сделать, чтобы ведение учета граждан, способных оспорить выморочность, было качественным;
  4. как не допускать злоупотреблений в подобных ситуациях.

Те сроки, которые зафиксированы и уходят на принятие подобного наследства, никак не распространяются на сроки для оформления прав на имущество и наследство, являющееся выморочным (согласно статье 1154 ГК России). Связано это с тем, что подобное имущество не обязательно наследовать, как обычное имущество (это момент регламентирован статьей 1152 ГК России).

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Многие граждане не знают как вступить в наследство. Мало того, все больше людей в силу занятости не могут оформить его в указанные сроки. Так как получить наследство если пропустил все сроки по закону? И как происходит фактическое принятие наследства по истечении установленного срока?

Права человека

Принятие наследства после истечения установленного срока регламентируется федеральным законодательством. ГК РФ о сроках для принятия наследства говорит в нескольких статьях.

Общее положение предусматривает период в шесть месяцев для утверждения и дальнейшего использования материальных ресурсов по завещанию. Кроме того, предоставленное время характерно как для ситуаций, когда процедура происходит на основании завещания, так и в соответствии с законом. Иногда пользователи по тем или иным причинам не успевают отправить письменную претензию в отношении стоимости свойств в отведенное время. В такой ситуации им придется начинать восстановление периода принятия наследства.

Юридически утверждены два способа получения наследственных ресурсов в конце установленного законом срока:

  1. Внесудебный порядок. Указанный метод также известен пользователям как трейдинг. Это имеет огромные преимущества, однако на практике это крайне редко. В целом, метод связан с мирными соглашениями с другими наследниками, которые дают письменное согласие на принятие наследства гражданином, который не уложился в срок.
  2. закон и порядок. Этот метод используется, когда невозможно было договориться, и другие наследники, которые уже приняли и приняли условия требования в отношении материальных ценностей, категорически не согласны с появлением нового заявителя.

Восстановление пропуска

Основы семейного права устанавливают сроки, в которые все потенциальные наследники должны быть формально или формально принадлежать. К сожалению, не все граждане нашей страны обладают необходимыми правовыми знаниями и не осознают, что они обязаны осуществлять свои права в течение 6 месяцев со дня смерти завещателя.

Многие пользователи не понимают, как восстановить пропущенный срок. Если гражданин не явился к нотариусу, ответственному за это дело в течение указанного периода, он больше не сможет утверждать свои существенные требования в будущем. Однако закон предусматривает, что в некоторых случаях гражданин имеет право требовать восстановления условий наследования.

Если мы проанализируем судебную статистику в случаях продления срока для утверждения наследственных прав, становится ясно, что суд встанет на сторону заявителя только тогда, когда он сможет отстаивать свою позицию в отношении несоблюдения утвержденных сроков, Восстановление пропущенного срока будет возможно исключительно с учетом весомых аргументов.

Следовательно, если суд подтвердит то обстоятельство, которое заявитель считает действительным для положительного решения по этому вопросу, то потенциальный наследник сможет инициировать процедуру перераспределения наследственной массы с учетом ее доли. Причины, которые могут быть обозначены как действительные, могут включать:

  1. Факт смерти наследодателя и начало наследственного процесса были скрыты от наследника, который не уложился в сроки;
  2. Гражданин долгое время находился за границей, а родственники не поддерживали с ним связь. Ему не составит труда восстановить срок;
  3. Пользователь не смог решить проблему из-за серьезного заболевания или беспомощного состояния;
  4. Пользователь находился в длительной командировке или служил в Вооруженных силах;
  5. В некоторых ситуациях ситуация, в которой получатель является неграмотным или не говорит по-русски, может быть принята в качестве действительного обстоятельства, что подтверждается документальными доказательствами;
  6. Гражданин находится в тюрьме и не может вызвать нотариуса для подтверждения своих наследственных прав. Для него срок можно восстановить без проблем.

Использование свидетельских показаний разрешается, но пока свидетель не является близким родственником и не получает никаких дополнительных преимуществ в связи с этой ситуацией.

В то же время некоторые моменты не могут быть признаны достаточным основанием для восстановления статуса ограничений.

Просьба о восстановлении срока принятия наследства не является обычной формальностью и, следовательно, необходимо отнестись к ее подготовке с предельным вниманием и ответственностью.

Вероятность благоприятного исхода процесса будет напрямую зависеть от информации, которая будет ему представлена. Согласно положениям закона, ходатайство о восстановлении срока принятия наследства имеет установленную форму, и к информации, которая должна быть опубликована здесь, предъявляются некоторые особые требования.

Указывается:

  1. Полное название органа, который рассмотрит заявку;
  2. Личные данные сторон процесса, а также указание всей контактной информации, с помощью которой вы можете связаться с ними;
  3. Данные о завещателе, а также материальные ресурсы, заявленные заявителем;
  4. Цена иска, а также описание обстоятельств, которые привели к срыву срока вступления в наследство;
  5. Запрос в суд о продлении возможности получения имущественных ресурсов, а также доказательной базы, служащей подтверждением слов заявителя.

Шаблон составлен в соответствии с утвержденными требованиями. Грамматические ошибки, ложная информация и непроверенные данные не допускаются.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


При наступлении печального события, такого как смерть человек, дело переходит к борьбе за имущество между всеми родственниками этого человека. Как раз в таком случае, если нет завещания, раздел имущества проходит на законных основаниях. Распределение подобных прав производится на основании степени родства в некоторой очередной. Как же происходит процесс наследования?

Наследование наследниками первой очереди

Ключевые условия и принципы наследования установлены в рамках Гражданского и Семейного Кодекса, а также различной документацией. Имущественные активы распределяются по принципам очередности, однако каждый из претендующих граждан не сможет что-то получить, если:

  1. он сам отказался от своих прав на наследование;
  2. не имеет никаких прав на наследование;
  3. является недостойным наследником;
  4. не вступил в права на наследство.

Законами России предусматривается защита преимущественных прав партнеров в браке, а также иных родственников наследодателя на основании кровного родства. Кто же может быть отнесен к наследникам первой очереди в том случае, если покойный не составил никакого завещания?

1142 ГК России и сколько имущества достается по первой очереди

Кто же относится к наследникам первой очереди? Данное правило регламентируется статьей 1142 ГК России, где строго отмечается, к наследникам первой очереди относятся такие родственники, как родителя, супруг и дети наследодателя. При этом наследство можно оформить как по завещанию, так и на основании законодательства в рамках очередности.

Супруг или супруга – это та самая категория, которая в большинстве случаев и вызывает спорные вопросы во время оформления и получения наследства. Поэтому важно определиться с тем, кто именно является законным супругом на основании законов Семейного Кодекса. А законный супруг, это тот, кто полностью попадает под следующие условия:

  1. Брачные взаимоотношения были зафиксированы в отделе ЗАГС, а также полностью подтверждены соответствующей документацией и свидетельством о заключении (регистрации) брака.
  2. Семейные и брачные взаимоотношения были подтверждены и доказаны с помощью органов судебного производства.
  3. Также под условия могут попасть и те браки, которые заключены на основании религиозных обычаев, но речь идет о тех браках, которые заключались во времена ВОВ.

Важный момент: законодательство достаточно четко определяет, какие именно граждане могут являться и могут быть признаны законными супругами стороны-наследодателя. Именно по этой причине, если брак никак не был зарегистрирован, партнер не может и не имеет никакого права на то, чтобы воспользоваться правами вступления в наследство первой очереди.

Если же говорить о том, как распределяется в долях имущество между наследниками, то можно отметить, что у нетрудоспособных сожителей все же есть некоторая вероятность унаследования части имущества и имущественных активов, однако они не будут являться родственниками первой очереди. Плюс этот момент будет действовать лишь в том случае, если такие сожители были у наследодателя на иждивении в течение года или больше.

Также во время установления законных оснований, необходимых для вступления в наследство супруга, можно выделить такие важные нюансы, как:

  1. Если отношения в браке признаются как незаконные, то тогда партнер автоматически исключается из списков первоочередных наследников.
  2. Если брак был расторгнут через суд или через ЗАГС. Однако это распространяется лишь на те случаи, при которых решение о том, чтобы расторгнуть брак, выносится до момента открытия наследства.
  3. У супруга будут права на то, чтобы получить наследство, причем это правило работает даже в том случае, если супруг живет в совершенно ином месте.

Родители – это тоже первоочередные наследники. При этом усыновители наследодателя тоже отличаются равными правами с биологическими родителями. Но, если говорить о том, как можно получить больше долю, здесь стоит отметить, что при наличии усыновителей важно, чтобы биологические родители были лишены прав. То есть тот, кто не лишен родительских прав, будь это родные или приемные родители, тот получит часть наследства как родственник первой очереди.

Что же касается детей, то здесь под категорию родственников первой очереди попадают те дети, которые были рождены во время брака, а также внебрачные и усыновленные дети. Сюда же входят те дети, которые родились в течение 300 суток с момента смерти наследодателя. И здесь есть один крайне важный момент: в том случае, если наследник еще не родился, но собирается родиться в течение 300 суток с момента смерти наследодателя, имущество запрещается как-либо использовать или же делить его до момента рождения такого наследника.

Есть еще один важный момент. В том случае, если стороной-наследодателем является мать, то есть если именно она и умирает, то в таком случае ее дети превращаются в наследников первой очередности в обязательном порядке. А если речь идет о смерти не матери, а отца, то в таком случае родственные связи необходимо будет доказывать, как в рамках добровольного порядка, так и на основании судебного производства.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Виды завещаний в РФ - это предусмотренные процедуры законодательством, по завещанию своего имущества, в рамках закона.

Понятие и виды завещаний?

Завещание - акт односторонней воли человека, который контролируется гражданским правом и определяет судьбу имущества, а также прав и обязанностей, связанных с ним, после смерти субъекта.

Завещание контролируется гражданским, а именно, наследственным правом. Оно призвано для регулирования правовых отношений гражданского характера в обществе.

Завещание имеет образец, по которому строго составляется. При этом документ оформляется в письменном виде и приобретает юридическую силу после смерти личности, чью волю олицетворяет бумага, только в том случае, если был заверен нотариусом.

Для оформления документа должны соблюдаться условия, которые диктует гражданское право с целью защиты правовых отношений, возникающий по поводу имущественных или же личных не имущественных прав и обязанностей.

Наследственное право дает возможность составлять завещание множество раз, но при условии уничтожения предыдущего документа, который обязан потерять юридическую силу. Завещание при помощи юридического специалиста можно переделать, изменить, дополнить необходимыми сведениями.

Завещанием можно назвать законно зафиксированное распоряжение имуществом личности на случай своей смерти. Оно представляет собой вид наследования, отличающийся такими чертами, как, например, возможность оставить имущество не только родственникам по крови, но и близким друзьям. В процессе наследования по закону это невозможно, вещи продвигаются по родственным очередям в зависимость от степени родства по крови.

Термину посвящена глава 62 ГК РФ, где можно найти все условия составления и дальнейшей реализации бумаги. В ст. 1118-1140.1 ГК РФ можно найти подробную информацию о процедуре наследования и передачи имущества и связанных с ним личных неимущественных и имущественных прав по завещанию.

Виды завещания:

  1. Нотариальный тип.
  2. Закрытый тип.
  3. Условный тип.
  4. Завещание при обстоятельствах, угрожающих жизни человека.

Отдельные виды завещания?

Виды распорядительной бумаги:

  1. Нотариальное завещание. Бумага после составления будет заверена нотариусом – юридическим специалистом, наделённым правом совершения нотариальных действий. После оформления документ заносится в нотариальную базу, контролирующую деятельность юридических специалистов по всей стране. При составлении завещания чаще всего прибегают именно к этому типу документа.
  2. Закрытое завещание как самый строгий тип распорядительного документа. К этому виду бумаги прибегают люди, желающие, чтобы ни родственники, ни сам нотариус не узнал о сути, которая изложена в документе. Человек самостоятельно от руки пишет распорядительный документ, после чего кладет его в прочный конверт. На нем обязательно расписываются две личности, являющиеся близкими для человека, чье волеизъявление оформляется. Подписи необходимы для утверждения того, что человек составил бумагу при жизни, то есть позднее она не была подменена. При составлении не допускается использование технических устройств, которые могут сделать всю работу за личность. Если же после смерти по вскрытию конверта выяснится, что бумага в ней напечатана в электронном формате, то документ не сможет передаваться юридическую силу, имущество будет передаваться в связи с родственными линиями. Конверт с завещанием, переданный нотариусу, будет вложен специалистом в другой конверт, на котором уже будут располагаться данный документа.
  3. Срочное завещание в связи с угрожающими жизни обстоятельствами. В жизненных обстоятельствах, угрожающих жизни, человек может составить распорядительную бумагу в отношении собственного имущества без заверения. Но для наделения ее последующей юридической силой необходимы два свидетеля составления. Документ оформляется письменно.
  4. Завещание на основе условий по вступлению в наследства. Тип бумаг содержит одно или перечень условий, в связи с которыми правопреемник получит имущество после смерти близкого человека. Если же он не готов выполнять обязательства и пользоваться указанными в документе правами, то признается недостойным и лишается имущества от покойника. По закону и в связи с решением суда имуществу будет найден другой хозяин, являющийся родственником покойного и готовый к выполнению обязательств.

Форма и порядок составления завещания?

Для того, чтобы после смерти человека его распорядительная бумага начала действовать и приобрела юридическую силу, необходимо составлять ее в письменном виде от руки. Закон запрещает использовать технику, электронные или распечатанные варианты бумаг.

Бумага должны быть заверена таким юридическим специалистом, как нотариусом, но допускается заверение и иными должностными лицами. Например, главный врач больницы, главнокомандующий похода, начальник тюрьмы. Такие поставки делаются законом в связи с существованием завещания при определенных обстоятельствах.

Гражданину, желающему оформить распорядительную бумагу по поводу имущества, необходимо помнить, что он всегда имеет право изменить, дополнить и даже отменить завещание. Его можно составлять неограниченное количество раз, но при этом каждое предыдущее должно уничтожаться, то есть терять юридическую силу при жизни гражданина.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Право отказа от получения регламентируется действующим федеральным законодательством России. Право на получение завещательного отказа действует в течение полугода после ухода из жизни наследодателя. Оформление отказа от получения завещательного отказа производится в письменном формате, путем написания заявителем соответствующего заявления.

Особенности

Документы для правильного оформления все те же, как при оформлении наследства – это документ, удостоверяющий личность и справки о передаче собственности. Сроки для оформления отказа полгода. В некоторых случаях пролонгируется до трех лет.

Фактически, завещательный отказ – это обязательство, которое возлагается на наследодателя и получателя собственности. В обязательном порядке предусматривается выполнение условий.

При этом условия вполне могут быть разные. К примеру:

  1. это переча прав владения на недвижимость или автомобиль получателю отказа;
  2. передача объектов собственности третьим лицам;
  3. выполнение рабочего процесса или услуги для получателя отказа;
  4. оплата третьим лицам денежной компенсации;
  5. иные имущественные распоряжения.

Завещательный отказ фактически делает из наследника-должника, который обязан выполнить волю завещателя.

Обязательство рассматривается для выполнения в отношении только к обозначенном распоряжении. И не вправе все это пересматриваться. Если наследодатель чувствует, что наследник умрет, то он вправе переменить завещание на иного гражданина, все права уступки в этом случае переходят к последнему.

Наиболее распространенной версией отказа в завещании является обязательство наследника, которому идет жилой дом, квартира или другое жилое помещение, чтобы дать другому лицу право использовать эти помещения или определенную их часть для жизни другого человека или для использовать другой период. Если право собственности на имущество, которое было частью наследства, впоследствии передается другому лицу, право на использование этого имущества, предоставленное завещанием, остается в силе.

Нюансы

Вы можете написать отказ в пользу родственника завещателя, если он входит в одну из очередей, установленных законом, или указан в завещании. Однако от них нельзя отказаться в их пользу:

  1. обязательная доля, передаваемая по наследству (в соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации);
  2. от собственности, если другой наследник назначен наследником.

Во втором случае на ситуацию влияет желание умершего указать другого наследника в том случае, если первый наследник умирает и не успевает принять его или отказаться от своей части.

В пользу другого человека (наследника)

Отказ от права собственности может быть сделан в пользу следующих людей:

  1. Граждане среди наследников предусмотрены завещанием или законом. Исключением является частный наследник имущества по указанию завещателя.
  2. Граждане призваны наследовать в соответствии с правом представительства.

Запрещено отказываться от наследства с оговорками.

Долевое владение

Закон не предусматривает отказа от определенной части наследства. Имущество полностью забирает наследник или он полностью от него отказывается.

Если наследник имеет право наследовать имущество по нескольким причинам одновременно (например, по закону, по завещанию и т. Д.), Он может затем отказаться от наследства по одной из причин или немедленно для всех,

Часть имущества, принадлежащая наследнику, выдавшему отказ без указания других лиц, будет пропорционально распределена между другими наследниками.

Исключением являются ситуации, когда другая процедура предоставляется по завещанию.

Если при необходимости наследник тратит средства на похороны, этот факт не лишает его права отказаться от части предназначенного для него имущества.

Условия к выполнению

Главное условие наследника - свобода наследника не может быть ограничена. Возложенные обязательства не могут противоречить законодательству Российской Федерации. Воля вступит в силу, как только получит наследство. Поэтому кандидат на получение имущества завещателя имеет право отказаться от подписки.

Если обязательства налагаются на нескольких человек одновременно, то их исполнение распределяется пропорционально полученной части имущества. Обязательное участие в наследстве не может быть назначено для исполнения завещания.

Условия использования имущества в соответствии с положениями сохраняются, даже если наследник передает право собственности другим лицам. Используя жилье на основании отказа от завещания, получатель отходов несет такую ​​же ответственность за его содержание, как и владелец. В случае материального ущерба наследник имеет право требовать возмещения убытков в суде.

Юридически зарегистрированное наследство определяет определенные условия наследования. Это не может быть основанием для преемника, потому что назначенные задачи выполняются за счет специально выделенной доли наследства. Как наследник, так и получатель могут отказаться от возложенных на них обязательств.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Наследство – это переход прав владения человеку, которому оно завещалось. Все сложности - сроки принятия наследства, восстановление срока принятия наследства, исковое заявление о восстановлении срока принятия наследства – прописываются в Гражданском кодексе РФ. Также указаны и уважительные причины пропуска срока принятия наследства.

Правовые основы

О восстановлении срока для принятия наследства часто спорят юристы и адвокаты. В соответствии с действующим законодательством, вступить в наследственное право вправе человек в течение полугода после открытия наследственного дела. При этом открытием считается:

  1. день уточнения уполномоченным органом волеизъявление человека (это применяется при наличии завещания).
  2. если имеется дата решения судебной инстанции о признании человека умершим (если происходит факт наследования).

То есть человек в течение полугода от вышепредставленной даты должен обратиться в нотариальную контору по месту нахождения имущества, подать пакет документации, оплатить обязательную государственную пошлину и подать заявление, установленного образца.

По результатам сбора всех документов наследник получает свидетельство о правопреемстве, на основании которого вы можете распоряжаться движимым имуществом или обратиться в службу регистрации для регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Эта процедура обращения устанавливается законом в целях сохранения справедливости. Нельзя начинать обратный отсчет со времени смерти завещателя или завещателя. Поскольку обстоятельства иногда возникают против наследника, а процесс владения откладывается на многие годы. Если в силу определенных обстоятельств один из наследников не соблюдает установленный срок для принятия наследства, это не означает, что он ничего не может сделать для его получения. В этом случае закон предлагает возможность восстановления срока вступления в наследство.

Периоды

Открытие наследственного дела происходит сразу после смерти владельца имущества. Если у нотариуса есть завещание, написанное владельцем имущества, он обязан объявить наследникам завещание умершего родственника в течение 15 дней.

После того, как наследники узнают о смерти родственника или завещании, они должны написать свои права наследования в течение шести месяцев. Однако обратный отсчет начинается через 6 месяцев со дня смерти тестера. Этот срок предоставляется всем кандидатам на наследство - законный и указанный в завещании документ. В течение этого периода должны быть завершены все юридические операции: документирование, принятие или отклонение части наследства, передача прав владельца другому лицу, аннулирование завещательного документа.

Фактическое предположение - конкретное действие наследника в отношении наследства. Например:

  1. Поселилась в наследственной квартире и оплачивает коммунальные услуги
  2. Задолженность покойного или принятого материального имущества, предназначенного для завещателя, закрывается третьими лицами
  3. Управляет и поддерживает наследственное имущество, защищает его от грабежей и подобных действий.

Фактическое принятие наследства не является достаточным для юридического владения им. Для того чтобы легально легализовать полученное имущество, необходимо обратиться в суд с заявлением о том, что наследство было принято.

Не откладывайте длительность наследования и дождитесь процесса. Чтобы избежать судебных издержек и значительных потерь времени, стоит связаться с нотариусом с заявлением об открытии производства по наследственному праву, даже если у вас его уже есть.

Срок вступления в наследство начинается со смерти наследодателя. В тех случаях, когда окончание срока принятия наследства наступило в выходные или праздничные дни, можно связаться с нотариальной конторой с заявлением до окончания первого рабочего дня после выходных.

Точнее, вы можете подать заявку до последней минуты 24-го часа (12 часов дня). Вы можете отправить заявку через доверенных лиц (поэтому потребуется нотариальная доверенность) или через Почту России (требуется нотариальное заверение вашей подписи на заявлении).

Особенности

Когда претензия должна быть написана? Необходимость подачи иска может быть вызвана недоверием к нотариусу, несоответствием с завещанием или желанием поставить под сомнение участие и долю других наследников. Каждый наследник (или его представитель) имеет право заявить о своей способности фактически принять наследство, если он не был рассмотрен в случае наследства.

Как выбрать инстанцию? Подача иска связана с местом, где открывается наследство. Этот принцип работает, если заявитель знает все нюансы дела. Если истец намеревается уточнить владельца предмета, заявка будет подана по месту его нахождения. Тот факт, что наследство открывается как таковое, определяется, когда вы подаете заявление на него по месту жительства или когда вы регистрируетесь.

Следует отметить, что местом открытия наследства фактически является последнее или основное место жительства умершего. При отсутствии соответствующей информации претензия должна быть подана по месту нахождения самого имущества. Если его части находятся в разных местах, выбирается наиболее ценный объект.

При запросе продления сроков наследования аргументы должны быть заранее подготовлены, что суд считает убедительным и уважительным. Одной из лучших причин будет длительная болезнь, во время которой наследник не может обратиться к нотариусу. Чтобы подтвердить заболевание, необходимо собрать все виды медицинских справок, подтверждающих этот факт.

Еще одна веская причина - деловая поездка на дальние расстояния. С подтверждением этой проблемы не возникает. Гораздо хуже, если вы будете настаивать на том, чтобы вас не уведомляли во время смерти завещателя. Ведь доказать этот факт документами будет практически невозможно.

Иск должен подробно освещать все недавние события, произошедшие с наследником. Эти события должны убедить суд в том, что он не знает о наследстве или что он не может физически требовать свои права в течение установленного срока.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Формирование завещания подчиняется нормам единой правовой базы. Официальный завещатель должен заполнить официальную форму с полной дееспособностью (это следует проверить заранее). Если у завещателя есть проблемы со здоровьем, эта функция выполняется уполномоченным на то лицом. Из-за умственной неспособности завещателя этот факт должен быть проверен и завещание объявлено недействительным.

Единственной отличительной чертой подделки является официальный статус документа, который был составлен и заверен нотариусом. Вся информация затем заносится в единую базу данных или регистрируется нотариусом. Далее в этой регистрации вы можете проверить наличие воли. На вид такая копия представлена ​​цветным сертификатом с нумерацией.

Нюансы

Реестр завещаний РФ официальный сайт – это возможность проверить документы до оформления наследства. Единый реестр завещаний и наследственных дел позволяет минимизировать факты обмана от представителей других органов и физических лиц.

Электронный реестр завещаний позволяет проверить документы дистанционным образом.

Проверить завещание в реестре можно за несколько минут.

Реестр

Вы можете узнать о претензиях других родственников или проверить свою волю через реестр, если информация о наследовании не была найдена всеми нотариусами.

Однако вы не можете получить информацию о том, какое имущество умершего будет передано наследникам, поскольку служба защищает секрет последней воли владельца имущества. Когда человек узнает, что информация о наследниках находится в реестре, а справка находится по месту регистрации умершего, вам следует посетить несколько офисов по месту регистрации и начать процесс регистрации.

Для начала проверки необходимо предоставить работнику организации для проверки паспорт, свидетельство о смерти тестера и справку, подтверждающую наличие семейных связей.

Кроме того, вы можете искать данные через Интернет в службе электронного реестра. После ввода информации в систему, матчи отбираются. Только узкий круг людей может получать информацию, поэтому вам необходимо подтвердить свою личность.

Оформление недвижимости в собственность

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа выступает Свидетельство о праве собственности на помещение, которое до 1998 года выдавалось городскими органами власти, а после специализированным учреждением.

Органы Федеральной регистрационной службы сегодня ведут реестры прав собственности и регистрируют заключаемые с недвижимым имуществом договора и переход в связи с ними прав собственности.

Особенно удобным является то, что пакет документов можно подать в любое из отделений регистрационной службы, без привязки к месту государственной регистрации бывшего или будущего собственника недвижимости, расположения самого недвижимого имущества, а так же действующий принцип «одного окна».

Сегодня любое лицо может, подав соответствующее заявление и оплатив установленный законом размер государственной пошлины, получить нужную информацию из Единого реестра прав на недвижимое имущество. Помимо заявления и квитанции об оплате госпошлины потребуется паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.

Но при всей простоте, получить например, дубликат Свидетельства о праве собственности сможет только сам собственник или уполномоченное им лицо при предъявлении нотариально оформленной доверенности.

Кроме Свидетельства, правоустанавливающим документом является договор, на основании которого собственник получил недвижимое имущество. Если речь идет о жилом помещении, приобретенном на рынке вторичного жилья, то таким документом будет договор купли–продажи или договор мены. Если договор приобретался собственником у муниципалитета, то таким документом будет договор передачи жилого помещения. Если имущество было получено собственником в качестве наследства, то необходимо предъявить Свидетельство о праве на наследство.

Если недвижимое имущество было получено в результате решения суда, то следует приложить соответствующее судебное решение. В зависимости от оснований приобретения жилого помещения, будут меняться и правоустанавливающие документы.

Выписка

Вам понадобится свежая выписка из домовой книги, которая должна быть получена не позднее, чем за один месяц до подачи документов в регистрирующий орган.

Для ее получения необходимо обратиться с заявлением в районный расчетно-информационный центр по местонахождению недвижимости.

В качестве заявителя имеет право выступить собственник жилого помещения, его представитель по доверенности или иное лицо, прописанное в помещении, на которое запрашивается выписка. При этом заявителю понадобится паспорт гражданина РФ, а также доверенность, если им является уполномоченный представитель собственника или Свидетельство о праве собственности, если с заявлением обратился собственник.

Оплачивать эту услугу не нужно, поскольку выписка выдается бесплатно.

Просмотреть в реестре документы достаточно легко. Главное иметь при себе необходимые реквизиты и документы. При этом волю умершего можно узнать не только по себе, но и по другим родственникам.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Свидетельство о праве на наследство по закону – это документ, который оформляется в обязательном порядке после факта наследия. Свидетельство о праве на наследство по завещанию оформляется в присутствии нотариуса. Проверить свидетельство о праве на наследство можно в соответствующем реестре в нотариальной палате.

А как получить свидетельство на наследство имущества?

Особенности

Оформление наследства после смерти - довольно сложная процедура. Чтобы признать право собственности на наследство, необходимо оформить сертификат. Документ не является законным, то есть только на его основании невозможно получить активы умершего. Это просто подтверждает существование закона о наследовании для частных лиц или государственных учреждений.

Свидетельство о праве на наследство служит гарантией права на получение имущества умершего от наследников. Чтобы получить его, вам нужно иметь под рукой определенный пакет документов. Он предоставляется в соответствии со многими юридическими тонкостями, с учетом новых изменений в законах. Обязательно проверьте предоставленные данные.

Проверенная информация:

  1. смерть завещателя с точной датой смерти;
  2. есть ли желание;
  3. какая степень родства;
  4. что такое наследственная масса;
  5. принадлежит ли наследодатель законно.

Только после проверки вышеуказанных данных, нотариус может оформить форму сертификата. Наследники должны представить заявление о намерениях. За его выдачу будет взиматься плата.

Где взять документ, подтверждающий право наследования? Этот вопрос возникает в первую очередь. Свидетельство выдается нотариусом. Прежде чем подать заявку на документ, вы должны: Подать заявку. Он должен содержать информацию, которую наследник просит предоставить ему документ в соответствии с законом. Рассмотрение заявки осуществляется тем же нотариусом, который открывает наследственное дело.

  1. Нотариус должен открыть наследственное дело.
  2. В случае, когда есть несколько наследников, каждый из них может выбрать получение документа только для себя и своей доли или общего свидетельства о собственности с определением части каждого.

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом после уплаты государственной пошлины. Сумма всегда рассчитывается индивидуально и зависит от ряда факторов:

  1. Стоимость определяется на основе общей стоимости имущества.
  2. Наследники 1-2 линии платят 3% (лимит 100 000 рублей) от стоимости, остальные - 6%, но не более 1 миллиона рублей.

Другие категории бенефициаров освобождаются от уплаты государственных налогов. К ним относятся несовершеннолетние и юридически некомпетентные граждане. Но требуется предоставить документальное подтверждение того, что они могут быть освобождены от оплаты.

Пару слов о браках

Перед тем, как начать знакомиться с документами, подтверждающими право собственности продавца на продаваемую недвижимость, попросите у него паспорт, который должен удостоверить личность и показать иную информацию. Прежде всего, обратите внимание на семейное положение продавца, на количество его официально зарегистрированных браков и разводов. Сверьте все даты, проставленные в паспорте с числами, указанными в документах, подтверждающих право собственности. Если недвижимость, выставленная на продажу, была куплена в браке, то бывший супруг или супруга в любой момент могут подать исковое заявление в суд, требуя причитающееся на законных основания жилье или его часть. Бывшие супруги имеют право потребовать половину имущества приобретенного в браке в течение трех лет со дня официального развода, даже если они не были прописаны в квартире и в ней не проживали. Более того, в некоторых случаях суд может продлить срок исковой давности, если причины его пропуска будут признаны уважительными. Попросите предъявить документы, свидетельствующие о разделе имущества супругов или судебное решение, если имело место судебное разбирательство. Кроме того, если раздел имущества супругов происходил в суде, то уточните, вступило ли решение суда в законную силу, не была ли подана апелляция.

Несовершеннолетние дети

В паспорте продавца особое внимание необходимо уделить также детям, которые могут быть сособственниками квартиры, например, по договору купли–продажи или вследствие приватизации недвижимости или обладать правом пользования жильем. Если у продавца имеются несовершеннолетние дети, то для продажи квартиры ему потребуется разрешение органов опеки и попечительства, которое выдается на тех или иных условиях, например, покупка новой квартиры аналогичной площади в определенном районе города. Органы опеки и попечительства в таких случаях заботятся об интересах ребенка, поэтому, если выставленные ими условия будут нарушены, то заключенный договор купли–продажи квартиры, может быть расторгнут по решению суда. Если несовершеннолетние дети не являются собственниками продаваемой недвижимости, а только прописаны в ней, то для заключения договора купли–продажи потребуется согласие обоих родителей выраженное в письменной форме. При этом, родители не должны быть лишены родительских прав, а дети должны быть выписаны из продаваемой квартиры и прописаны в новой.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Несмотря на то, что в соответствии с федеральным законом нет. 78, некоторые налоги были отменены, при внесении завещания по наследству важно уплатить государственную пошлину за приобретение свидетельства, гарантирующего право собственности гражданина.

Дела наследственные

Случается так, что люди создают официальные семьи в уже солидном возрасте, за их плечами, как правило, уже остались предыдущие браки и, конечно же, имеются дети, зачастую, уже взрослые, да и жилплощадь тоже присутствует.

Но как быть в том случае, к примеру, тогда, когда женщина проживает в квартире супруга, но завещанием им составлено в пользу своих внуков

Тем более, если мужчина нуждается в помощи и постоянном уходе в связи с серьезной болезнью, и все это лежит на плечах его супруги, что будет с жилым помещением после смерти мужа?

Если супруга нетрудоспособна, а, как правило, дело обстоит именно так, ввиду ее возраста, то она имеет право на долю в квартире, несмотря на содержание завещания.

А размер этой доли составляет не менее половины той, которая бы причиталась женщине при наследовании по закону.

Данная норма оговорена в ст.1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок определения этой доли и ее размер зависят от таких факторов, как наличие у супруга иных наследников по закону, которые входят в состав наследников первой очереди, то есть, речь идет о родителях, детях, так же как и наличии другого наследственного имущества.

Давайте попробуем разобраться во всем вышесказанном на вполне доступном и несложном примере, так в случае, когда отсутствует еще какое-либо имущество, которое бы могло являться предметом наследования, и при наличии одного наследника первой очереди (ребенка супруга, как раз и являющегося родителем внуков), то в случае наследования по закону, жилое помещение было поделено между супругой и взрослым ребенком в равных долях, то есть по 12.

И тогда речь бы не шла о внуках, так как в такой ситуации по закону внуки не наследуют.

А в случае наличия завещания, о котором упоминалось в начале статьи, обязательная доля составит уже не половину, а 14 часть, то есть, речь, в этом случае, идет о половине 12, а оставшиеся три четверти квартиры отходит внукам, согласно завещанию (каждому в равных долях).

А уж распорядится своей долей в жилом помещении, вдова сможет по своему усмотрению, то есть, она вправе проживать в нем, зарегистрировав право собственности, а также, продать свою долю, обменять или же подарить ее.

Налогообложение

Налог на наследство без завещания и налоги на наследство по завещанию – это две разные вещи.

Размер этого сбора зависит от степени родства между наследниками и завещателем и рассчитывается на основании 22 пункта 1 части 333.24 статьи Налогового кодекса Российской Федерации:

  1. 0,3% от общей стоимости наследуемого имущества (в данном случае сумма не может превышать сто тысяч рублей) для наследников первого порядка и полных сестер и братьев;
  2. 0,6% от оценочной стоимости наследуемого имущества (в данном случае стоимость не может превышать 1 млн. Рублей) для оставшихся наследников.

Граждане, указанные в статье 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, могут быть освобождены от уплаты этого налога:

  1. люди, которые жили с тестером в течение его жизни и которые продолжают жить в перенесенных учреждениях после его смерти;
  2. ветераны, участники Второй мировой войны, герои Российской Федерации и Советского Союза и др.

Завещание и налог

А платится ли налог с наследства по завещанию? И налог на наследство по завещанию не родственнику оплачивается ли?

Будут ли налоги на наследство мифом или реальностью? Многие изменения были внесены в эту систему. Отслеживать всех сложно. Вот почему вы не могли платить налоги вчера, но вы обязаны сегодня. Чтобы не было сюрпризов, вас должны постоянно интересовать изменения, внесенные в некоторые положения Российской Федерации.

Дело в том, что фактически налог на наследство был отменен. В настоящее время это правило распространяется на граждан Российской Федерации. Но не совсем. Получается, что наследование по закону в некоторых случаях действительно требует выплаты определенной суммы денег.

Как уже упоминалось, люди не всегда полностью свободны от платежей. В некоторых случаях взимается налог на наследство. Это правда, не очень часто. Но от всех родственников, которые рассчитывают на имущество умершего.

Как правило, наличными считается. Или, другими словами, доход. Но сначала немного информации о процессе в принципе. Существует как минимум две формы наследования - по закону и по завещанию. Во избежание каких-либо споров, кто и на что имеет право подавать заявку, вы должны знать, в каких случаях можно использовать тот или иной вариант.

По закону без наследства все члены семьи принимают порядок наследования. Как правило, распределение распространяется на тех, кто близок к первому этапу.

Кроме того, имущество делится в соответствии с законом, когда в завещании указывается «разделение» чего-то конкретного. Заявление о лишении наследства (частичное или полное), отказ в пользу родителя, отсутствие наследников в тексте завещания, а также их отзыв в качестве истцов - все это применимо здесь. Поэтому не думайте, что только завещание дает право наследовать.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Завещание – довольно важный акт, который позволяет распределить имущество умершего между наследниками. В одном случае раздел имущества проходит в мирном порядке, в другом же этот порядок существенно усложняется, так как одна из сторон начинает заявлять свои права, причем в одном случае это может быть обоснованно, а в другом нет. В данной статье разберем, что такое недействительность завещания, какова судебная практика и др.

Признание завещания недействительным судебная практика

Судебная практика признания недействительности завещания в первую очередь исходит из того, насколько законно было заявление стороны о признании недействительности.

Тут работает, конечно же, закон, который предусматривает случаи недействительности, хотя и очень размыто. Этот случай можно разбирать по аналогии с недействительности сделки.

Так, если завещатель заблуждался во время составления завещания, то это может послужить основанием для признания завещания недействительным. Тут стоит обратить внимание на доказательственную базу, так как в случае присутствия такого факта, но отсутствия доказательств в суде, это может никак не помочь.

Существуют случаи, когда признавать недействительным завещание не требуется, такие завещания называют ничтожными. То есть это те завещания, которые изначально не принимали законную форму. Происходит это в основном из очевидных нарушений закона в процессе составления завещания, например, когда не была соблюдена форма завещания, или, когда завещалось не свою имущество. Таким образом, судебная практика здесь довольно однозначная, если завещание и так уже ничтожно, то ни каких прав на имущество по завещанию наследники не имеют.

Также стоит обратить внимание на несущественные нарушения, например, описки в завещании. Завещание – это акт, который имеет некоторую свободу в написании, поэтому в нем могут быть какие-то описки или какие-то небольшие проблемы с формой. Это по сути не может не служить для признания завещание недействительно, о чем говорит и судебная практика. Главном в этом случае соблюдение важного условия – отсутствия искажения смысла завещания.

Исковое заявление о признании завещания недействительным

Исковое заявление о признании завещания недействительным по своей сути мало чем отличается от искового заявления о признании недействительной сделки.

Здесь необходимо указать само завещание, приложить его к материалам дела, а также предоставить доказательства, которые станут основанием для признания сделки недействительной.

С фактической точки зрения это кажется довольны простым занятием, однако, с формальной не все так просто. Многие наследники не могут отстоять свои права только из-за того, что не могут правильно представить свои интересы в суде. Здесь лучше посоветоваться, или вовсе привлечь юриста, которые работает по подобным делам.

Отмена завещания и признание его недействительным

В данном разделе важно учитывать, что отмена завещания – это довольно серьезных юридических шаг. Отмена завещания может быть произведена по нескольким причинам:

  1. При жизни наследодатель сам отменил завещания;
  2. Оно было признано недействительным;
  3. Завещание считается ничтожным.

В первом случае понятно: юридическая основа завещания не имеет силы, а значит нет и правовых последствий. Однако, некоторые наследники могли утаить подобный факт, что по сути является уже предметом не только гражданско-правовых отношений, однако, в них данное завещание уже считается ничтожным, и не имеет никаких дальнейших правовых последствий.

Отменить завещание и признать его недействительным можно только в суде, в отличие от других двух способов отмены завещания. Суд с учетом всех доказательств, а также опираясь на положения закона должен принять решение, признать это завещание недействительным или нет.

Стоит понимать, что далеко не всегда причины отмены завещания являются законными, поэтому лучше по таким вопросам сначала почитать закон, специальную литературу, судебную практику или обратиться к юристу.

В каких случаях завещание признается недействительным

По общим причинам (статьи 168 - 179 Гражданского кодекса Российской Федерации) завещание может быть признано недействительным в следующих случаях:

  1. противоречит закону;
  2. составленный лицом, признанным судом недееспособным или частично недееспособным;
  3. совершенный гражданином, неспособным понять смысл своих действий или руководить ими;
  4. совершенные под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угроз и т. д.

Особые основания недействительности будут включать следующие причины:

  1. нарушение требования письменного завещания;
  2. нарушение правил формы завещания (завещание должно быть заверено нотариусом, в исключительных случаях - другими лицами, установленными законом);
  3. когда подпись завещателя отсутствует на завещании (за исключением случаев, когда завещатель не может подписать ее сам и, следовательно, участвует обработчик);
  4. другие основания.

Это примерный список наиболее распространенных случаев, он не является исчерпывающим, поэтому стоит принять во внимание, что если у вас есть мысль о незаконности завещание, то вы вполне можете разработать этот вопрос.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Назначение и назначение наследника в завещании является правом наследодателя составить завещание в пользу одного или нескольких лиц, включенных и не включенных в круг наследников в соответствии с федеральным законодательством.

Завещатель вправе указывать в официальном документе иного гражданина в качестве наследника. (назначить наследника), если предыдущий уже ушел из жизни раньше вступления в наследство.

Присвоение наследников в литературе называется замещением, а предполагаемые наследники - замещающими. Назначенным наследником может быть любой гражданин или юридическое лицо, а также государство.

Нюанс

Назначение и подназначение наследника в завещании – это основа для предоставления имущества ушедшего из жизни человека. А как правильно назначить своего наследника? Все будет зависеть от волеизъявления человека. А как подназначить в завещании наследников? Нужно лишь в завещании определить наследников.

Закон не ограничивает количество субподрядов, поэтому наследодатель имеет право заменить наследника и подписанного наследника. Обычная формулировка такова: «Я оставлю собственность одному или другому, и если он откажется от наследства, я назначу наследника того или другого», но это можно продолжить словами: «Если последний выходит из наследства, наследство должно пройти... ». Однако двойная или тройная цель на практике встречается довольно редко.

Дарственная или завещание

  • Оформление дарственной: выгоды

Часто возникают ситуации, когда под видом дарственной проходит вполне реальная сделка. Например, человек желает продать комнату в коммунальной квартире. Дело в том, что согласно текущим законам, прочие владельцы общего имущество обладают преимущественными правами на выкуп. При этом необходимо их должным образом известить, что часто становится проблемой - не принимают извещение, уклоняются от сделки. В такой ситуации может помочь оформление дарственной.

Договор дарения так же выгоден в тех случаях, когда собственник не желает оставлять, к примеру, квартиру своим законным наследникам. В такой ситуации оформление дарственной на квартиру может стать отличным выходом.

Как оформить дарственную?

Если даритель все хорошо обдумал, полностью уверен в своих действиях, то ему следует собрать ряд документов. Самым сложным видом дарения является дарение недвижимости. Потребуется ИНН, паспорт, документы, подтверждающие право на, собственно, саму недвижимость, выписка из реестра на право собственности (справка БТИ), документ, подтверждающий оценку имущества. Стоит отметить, что универсального списка документов нет, перечень может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Отдельные виды документов должен заверить нотариус, который и поможет разобраться в том, как оформить дарственную, какие документы нужны.

Собранные, заверенные нотариусом документы вместе с договором дарения следует зарегистрировать в Управлении Федеральной Регистрационной службы. Для составления самого договора участие нотариуса может не потребоваться, однако малейшая неточность, помарка - и документы вернут на доработку. Поэтому помощь профессионального юриста все же не будет лишней - без нее процесс может растянуться на месяцы.

Сколько стоит оформление дарственной?

Вопрос, сколько стоит дарственная, подразумевает, прежде всего, налог на передачу собственности:

  1. Налог отсутствует, если дарственная оформляется на члена семьи, то есть ребенка, родителя, супруга.
  2. Налог отсутствует, если дарственная оформляется на родственника, то есть бабушку, внука, сестру.
  3. Налог составит 13%, если дарственная оформляется на дальних родственников, посторонних людей.

Прочие расходы:

  1. Пошлина за нотариальное оформление (зависит от стоимости недвижимости).
  2. Пошлина за гос. регистрацию, оформление права собственности (1000 р.).

Если наследник увольняется как недостойный, отказывается от наследства, не принимает его, не уточняя, в чью пользу он отказывается, то доля наследуемого им наследства переходит к наследникам в соответствии с правом представительства пропорционально наследственным долям.

В каких случаях наследование по закону представительства не совершается

Как правило, наследственная передача исключается, если вместо умершего наследника завещанием назначается другой наследник. Если наследник был лишен наследства, отказался от него или был признан недостойным, то его потомки не смогут наследовать по праву представительства.

Получить наследство достаточно легко. Главное прийти в нотариальную контору и предоставить полный пакет документации в соответствии с действующим федеральный законодательством. Затем получить необходимые документы на приобретаемое имущество.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Доли наследников по закону в наследственном имуществе – уточненный перечень родственников в законодательстве. В федеральных правовых актах прописывается кто и как будет получать имущество умершего. Если человек не желает получать имущество ушедшего родственника, то доля отпавшего наследника по праву представления поступает другому.

Особенности

Стоит отметить, что наследник пенсионер обязательная доля обязательна к выделению. Доля обязательного наследника может переходить другому, если первый отказывается от принятия.

Под обязательной частью наследства понимается определенная часть (о размерах ниже) вашего имущества, оставленного наследодателем, который, согласно нормам российского права, должен после его смерти передать его определенной категории людей, близких ему. , Эта концепция используется только в тех случаях, когда завещатель завещал все свои свойства, но обязательные наследники по какой-то причине в нем не указаны. Или часть, которая предполагается по закону, значительно недооценена. При наследовании в соответствии с требованиями закона, а не по завещанию правило обязательного унаследованного действия не применяется, и все свойства умершего будут разделены в соответствии с правилом наследования.

Преимущества

Наследственное преимущество:

  1. первый предлагает принять наследство тем, кто упомянут в завещании;
  2. за ними идут подходящие, если таковые имеются;
  3. если нет волеизъявления, родственники первой линии вызываются и по праву представительства.

Наследство делится на равные части, если разделение осуществляется по закону или в соответствии с указаниями завещателя из завещательного распоряжения.

Обязательная часть назначается отдельно, независимо от завещания и количества наследников.

Обязательная квота - это процент от общей массы наследства, которая присваивается некоторым гражданам независимо от способа передачи прав на имущество умершего.

После определения общего круга наследников и объема распределенного имущества нотариус рассчитывает по порядку:

  1. размер обязательного сбора для тех, кто имеет на это право;
  2. оставшаяся собственность распределяется по письменному завещанию.

Первоочередное право

Инвалиды и несовершеннолетние - в эту категорию входит родственник, который в день смерти:

  1. достиг пенсионного возраста до смерти наследника младшего следователя и имеет право на пенсию по старости, за исключением ее более раннего назначения;
  2. признан инвалидом из групп I и II до дня смерти или в соответствии с правилами определения инвалидности;
  3. он был несовершеннолетним в день своей смерти;
  4. это ребенок завещателя, родившийся после его смерти.
  5. Лица, юридически некомпетентные из-за психического расстройства или слабоумия.

Выделение долей

Расчет этого объема является сложной процедурой, которая зависит от наличия и состава завещательного распоряжения.

Если нет воли, процедура определения в этом случае является самой простой:

  1. Круг получателей определен;
  2. Общая стоимость наследственной массы определяется;
  3. Сумма делится на количество преемников;
  4. Полученное значение делится пополам. Общее количество станет размером обязательной доли, которая будет списана каждому зависимому от завещателя.

Если есть желание, считается, указан ли иждивенец на бумаге.

  1. указывается, и его доля больше или равна той, которая рассчитывается по формуле: завещание выполняется полностью;
  2. указан, и эта пропорция меньше, чем должно быть предписано: она пропорционально увеличивается до необходимого минимума на основе пропорций других преемников;

Гражданин вообще не упоминается в завещании: обязательная для него часть вычитается из общей стоимости имущества, а остальная часть делится на процент от завещания.

Как передать имущество в наследство без подводных камней.

Если квартира в наследство

Большая часть квартир, продаваемых на вторичном рынке жилья, это недвижимость доставшаяся продавцам по наследству. Здесь есть свои нюансы: со дня смерти наследодателя и в течение шести месяцев, на квартиру могут заявить свои права новые наследники. Кроме того, этот срок может быть увеличен, если его пропустить по причинам, признанными судом уважительными. Поскольку установить круг всех потенциальных наследников, в который могут войти дети от прежних браков и дети, в отношении которых наследодатель был лишен родительских прав, то оптимальным вариантом для покупателя такой квартиры является продавец – единственный наследник по завещанию. Права наследника по завещания подтверждаются Свидетельством о праве на наследство по завещанию.

Изучите историю

И последним моментом, на который необходимо обратить внимание перед заключением договора купли–продажи квартиры является ее юридическая история, под которой понимается перечень сделок, совершенных с данной недвижимостью за последние несколько лет. Подобную информацию можно получить, заказав выписку из Единого Государственного Реестра Прав. Если собственник отказывается предоставить выписку или у квартиры довольно часто менялись собственники, то этот факт должен вас как минимум насторожить.

Общая и жилая площадь

Покупая квартиру, не стоит гнаться за большой общей площадью, поскольку в нее входят площадь кухни, балконов, лоджий и подсобных помещений, которые не являются жилыми. Уточните размер именно жилой площади, а также расположение квартиры, относительно городской инфраструктуры.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Открытие наследственного дела по завещанию – это обязательный процесс после ухода из жизни человека. Открытие завещания после смерти сопровождается определенными сложностями. Ведь каждый родственник желает получить свое причитающееся. При открытии наследственного дела нотариус забирает завещание и озвучивает присутствующим. Оспаривание завещания до открытия наследства конечно возможно, но на практике встречается крайне редко.

Вступление в наследство

В установленный законом срок нотариус распространяет суть завещания на всех законных наследников и заинтересованных лиц. Особенности процедуры объявления зависят от типа завещательного акта: является ли он открытым или закрытым. Закрытое завещание может быть объявлено по требованию наследников по закону, но только в случае смерти наследодателя. Нотариус также обязан соблюдать волю; он имеет право объявить об этом и после смерти завещателя.

По закону наследники подают запрос в нотариальный орган в течение шести месяцев после смерти родителя. В это время нотариус сообщает родственникам умершего о существовании завещания, а также объясняет, как и когда объявлено завещание после смерти усопшего. Его вскрытие, если оно будет закрытым, и объявление о его назначении через 15 дней после обращения с наследниками. Наследники имеют право связаться с нотариусом, чтобы узнать, есть ли завещание даже сразу после смерти, но последний может опровергнуть или подтвердить факт его присутствия, но не раскрывать содержание.

Виды

Завещание - это документ, в котором даны распоряжения относительно имущества в случае смерти завещателя.

Существует два принципа наследования имущества умершего человека. Это возможность договориться о наследственных правах, основанных на законе, и наследственных правах, основанных на завещании.

Кроме того, директива с заказами на недвижимость должна быть:

  1. Персонал. Невозможно составить завещание через посредника. Недопустимо, чтобы завещательный документ составлялся парами (например, супружеская пара). Завещание должно быть подписано лично наследником. Исключение из правил только для тяжело больных. Тогда подписчик может разместить подпись, и это будет конкретно указано в завещании.
  2. Бесплатно. Позиции свободного распоряжения завещаниями многочисленны. Человек может сделать заказ в отношении имущества, находящегося в его личном владении, по его желанию (кроме того, не только тем, что он уже является его собственностью, но и приобретен в будущем). Может повторить и отозвать завещательный документ. Но важно то, что человек не обязан никому рассказывать о своих намерениях, а закон запрещает нотариусам раскрывать тайну завещания.
  3. Приемлемые. Завести завещание - это действия, которые могут совершать только взрослые и имеющие полную правоспособность.

Наследование на основе завещания отличается от заключения наследства на основании закона тем, что завещание имеет возможность окрашивать наследственный капитал в любых отношениях, независимо от порядок наследования.

Как продать имущество с перепланировкой после получения в наследство

Согласно действующему законодательству под перепланировками понимаются следующие операции:

  1. полная разборка или перенос перегородок и стен (от несущих стен зависит прочность строения в целом, их нельзя сносить вообще. Демонтаж стен должен осуществляться только профессионалами во избежание нанесения вреда системам жизнеобеспечения жилища);
  2. перенос или расширение дверных проемов, включая организацию тамбуров (должны нести как коммуникационную, так и эстетическую функции);
  3. перенос кухонь и санитарно-технических узлов, перенос газовых и нагревательных приборов, замена сантехоснащения в ванных комнатах на оборудование нестандартного типа (отсутствие специальных знаний при проведении подобных работ может значительно ухудшить системы вентиляции, водо- и газоснабжения, противопожарного устройства, поэтому такие действия должны проводиться лишь специалистами и строго регламентироваться соответствующими организациями);
  4. переоборудование жилища за счет присоединения площади кладовых помещений и прочих вспомогательных мест.

Обращайтесь к специалистам! Есть также перечень видов работ, которые категорически не подлежат перепланировке, а определенная часть перепланировочных работ, напротив, не требует согласования. Разобраться в этом может при желании каждый человек, однако это займет немало времени, львиную долю которого придется провести в очередях, оббивая пороги различных организаций. А если речь идет об объектах нежилого фонда, то усилия по получению необходимого разрешения необходимо умножить в несколько раз. Опыт показывает, что многие из тех, кто попытался организовать перепланировку самостоятельно, впоследствии сетовали, что не обратились к специалистам, в силах которых решить данную проблему чрезвычайно быстро.

Но для начала нужно оформить наследство должным образом. Следовательно, момент объявления завещания является установленной законом процедурой нотариальной деятельности. Во время публикации содержания последнего документа наследники информируются о последнем выражении воли умершего родственника относительно распоряжения его имуществом.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью


Завещание - это возможность для человека распорядиться переходом своей собственности другому лицу после своей кончины. В официальном документе вы можете распоряжаться любой собственностью. Однако, поскольку, за исключением ювелирных украшений, связанных с движимыми объектами, это недвижимые объекты, представляющие особую ценность (квартира, собственность, дом и т. д.), Обычно указываются заказы специально для счета недвижимости. Каковы основные правила составления завещания и что следует знать тем, кто решит это сделать?

Основные понятия

Завещание понятие форма содержание особенности – это все то, что человек должен знать при оформлении официального документа. Так какой формы должно быть завещание? Что вписать в завещание и как правильно составить завещание?

Законодатель установил следующие типы завещаний:

  1. нотариальная воля;
  2. завещание, которое уточняется должностью самоуправления уполномоченным на совершение нотариальных операций;
  3. закрытая воля;
  4. завещание, эквивалентное завещанию нотариуса;
  5. завещательное распределение прав на средства в банках;
  6. будет в аварийных условиях.

Основным видом завещания является нотариальное завещание, поскольку в законе четко указано, что только при отсутствии нотариуса государственные должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий, имеют право удостоверять завещание (статья 37 Правовая основа для нотариуса).

Правило заключается в том, что завещание должно быть оформлено в письменном виде и заверено нотариусом.

А можно ли продать имущество после получения

Конечно можно. Даже можно сделать перепланировку для увеличения дохода от реализации. А как это сделать? Требования человека к окружающим его условиям постоянно растут, и найти идеальное жилье довольно сложно. Несмотря на то, что современные квартиры и дома отражают текущие тенденции и требования потребителей, становясь все более комфортными, не каждый человек может приобрести именно то жилье, которое полностью удовлетворит его запросы.

Вот почему появляется заинтересованность в перестройке имеющихся объектов недвижимости под собственные цели, для чего требуется перепланировка помещения. Большинство работ подобного типа подразумевают оформление специальной документации.

Варианты проведения перепланировки

Согласно существующему законодательству, для внесения изменений в проект помещения требуется получение разрешения в определенных инстанциях. Можно выделить три варианта проведения перепланировки:

  1. Без согласования. В случае выбора этого варианта пользователь имеет определенную экономию, однако впоследствии обменять или продать объект недвижимости с неузаконенной перепланировкой будет затруднительно или даже просто невозможно. Не имея на руках исходно-разрешительных документов, ответственный квартиросъемщик является нарушителем закона, поэтому конфликты с соответствующими организациями (и соседями) неизбежны. А фирма, которая будет осуществлять ремонтные работы в этой квартире, рискует потерять лицензию. Следует также учитывать, что за самовольную перепланировку предусмотрена административная (согласно ст. 21 Кодекса об административных правонарушениях) и уголовная ответственность (согласно ст. 383 Уголовного кодекса).
  2. Самостоятельно. Владельцем квартиры в соответствующую межведомственную комиссию самостоятельно направляется проект перепланировки, разработанный лицензированным предприятием и в ряде случаев согласованный с архитектурным управлением, СЭС, пожарным надзором, газовой и жилищной инспекциями, балансодержателем. Также большая часть проектов должна пройти городскую государственную экспертизу. В некоторых случаях необходимо согласие соседей. Прочие документы, которые задействованы в процессе: договор на разработку проекта, подряда на выполнение работ, акты обследования скрытых работ, ведомость технических характеристик, акт приемки-передачи выполненных работ. Дополнительно от владельца искомого объекта недвижимости потребуется договор на технадзор с балансодержателем, а также на вывоз мусора. Сроки на получение разрешения могут затянуться на целый год.
  3. Со специалистом. Этот вариант станет настоящим избавлением от любых проблем подобного рода. Сотрудники профильной компании - это квалифицированные специалисты, которые имеют большой опыт в решении подобных вопросов. Они произведут согласование планировки, оперативно добьются разрешения на внесение изменений во всех необходимых инстанциях. После этого владелец квартиры получит на руки точный план перепланировки помещений, который был утвержден в БТИ, а также расчеты технического плана всех усилений и конструктивных решений строительного характера, которые будут необходимы при ремонте. Все работы осуществляются по одному договору на согласование перепланировки квартиры.Открытие наследства является одним из первых этапов процессов наследования, который может происходить в некотором определенном месте в рамках временного отрезка, установленного нормами действующего законодательства.

    Общие моменты

    Наследованием является появление наследственных правовых взаимоотношений, в рамках которых как имущественные обязанности, так и имущественные права умершего (он же наследодатель) будут переходить к наследникам. Так как действующими законами признаны права граждан распоряжаться своим имуществом, включая случаи смерти, есть два типа наследования имущества: это наследование по закону или по завещанию.

    В случае с наследованием имущества по закону наследование будет происходить даже при отсутствии документального завещания, то есть даже в том случае, если не были отмечены пожелания наследодателя.

    Временем официального открытия наследства является час и день смерти стороны-наследодателя. Данный момент должен в обязательном порядке быть подтвержден соответствующим свидетельством или же судебным решением.

    До этого момента какие-либо наследственные правовые отношения не являются возможными, вне зависимости от психического и физического здоровья стороны-наследодателя.

    Местом открытия наследства является место жительства того, кто является наследодателем. Если дело касается людей до 16 лет, то их местом проживания является место проживания их опекунов или родителей. В тех ситуациях, когда в день смерти гражданин не был в России, но у него было в России имущество, место открытия наследства – это место расположения имущества.

    Что представляет собой открытие наследства

    Открытие наследства начинается в тот день, когда сторона-наследодатель умирает или же признается официально умершим, что должно быть подтверждено документом, а именно свидетельством о смерти.

    Открытие наследства – это определенный задокументированный факт, с которым связываются такие параметры, как время и место. Место – это то, где проводится наследственное дело, а время – это то, когда именно появляются обязанности и наследственные права, когда происходит отсчет сроков реализации таких обязанностей и прав.

    Время

    Временем для открытия наследства являются такие параметры, как:

    1. День смерти (согласно медицинскому свидетельству).
    2. День, когда в свою законную силу вступило судебное решение, или же указанный в решении суда день гибели человека (в том случае, если гражданин стал умершим на основании судебного решения).

    Как в первом, так и во втором случае, время подтверждается свидетельством о гибели, которое должно быть выдано органом ЗАГС.

    Место

    Наследнику для вступления в наследственные обязанности и права нужно обратиться за помощью к нотариусу, причем это должен быть нотариус по месту открытия документального наследства. Это говорит о том, что наследники имеют право обращаться не в каждую контору, а в определенную.

    Согласно общему законодательному принципу, место появления наследства – это то место, где находится имущество, или же то место, где проживал наследодатель.

    Место проживания

    Для определения места проживания того человека, от которого непосредственно зависит место открытия наследства, важно предоставить нотариусу несколько документов:

    1. Выписка домовой книги.
    2. Справа ЖКО (жилищно-коммунальной организации).
    3. Справка сельсовета.
    4. Справа ОВМ при МВД.
    5. Заявление об установлении места открытия наследства
    6. Иные документы.

    В некоторых случаях сведения, находящиеся в официальных документах, могут друг другу противоречить. К примеру, согласно выпискам из домовой книги, умершая сторона проживала по одному определенному адресу, а согласно справкам с места своей работы – по совершенно иному адресу. Тогда необходимо определить, что будет, если открыть наследство не по месту регистрации.

    Место нахождения имущества по наследованию

    Также бывают и такие ситуации, при которых установить последние места проживания невозможно. К примеру, если у умершего человека нет постоянного места для прописки в РФ. Тогда, как было отмечено выше, открытие наследства должно происходить по месту нахождения имущества. А если оно имеется в двух или более местах, необходимо подобрать место нахождения самой большой части имущества. Для этого необходимо уточнить, как узнать нотариуса по месту открытия наследства.

    Место нахождения имущества должно подтверждаться документами, причем с указанием оценочных стоимостей на момент и день открытия наследства.

    Те ситуации, при которых не является возможным установление последнего места проживания, являются достаточно редкими. В большинстве случаев наследникам известно, где именно жил умерший, даже если умерший не был прописан по определенному адресу. В таком случае наследникам нужно обратиться в органы судебного производства для того, чтобы установить последнее место проживания.

    В противном случае может случиться и так, что наследство появится в нескольких различных местах, что станет причиной появления как разбирательств, так и недоразумений. Избежать их в процессе взаимодействия между всеми остальными наследниками будет крайне сложно, особенно в том случае, если речь идет о достаточно значимом и весомом наследстве.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-63.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

    Показать полностью


    Когда уходит человек из жизни, он оставляет после себя имущество. И оно по закону должно переходить наследникам. Прежде, чем получить имущество стоит помнить, что операция принятия определяется Гражданским законодательством. И это возможно только после смерти человека, которому все принадлежало.

    Особенности

    Всех претендующих лиц различают в зависимости от приемки наследства. В частности:

    1. по законодательству и по основаниям;
    2. по завещанию;
    3. по наследству в соответствии с законодательством.

    Фактическое принятие наследства ГК РФ 1153 – это односторонняя сделка. Заявление об установлении факта принятия наследства подается родственниками после смерти человека, но до 6 месяцев.

    Установление факта принятия наследства производится на основании фактов, изложенных в федеральном законодательстве. Конечно принятие наследства по закону сопровождается определенными сложностями.

    Правовые основы

    Основаниями для принятия наследства становится волеизъявление самого умершего. Естественно, все это должно оформляться документальным образом в нотариальной конторе. Если завещание не оформлено, то определяется очередность наследия в соответствии с законодательством. Завещание вправе быть как на одного человека, так и на нескольких людей. При этом имущество будет передаваться либо полностью, либо частично.

    Если в завещании указывается доля имущества, то остальное разделяется между остальными родственниками. Если такового нет, то переходит все в соответствии с очередностью, прописанной в законе.

    В законодательстве также прописывается возможность совершения одностороннего перевода по нескольким основаниям. Если это родственник наследодателя, то он получает свою долю, а затем может претендовать на долю остатка. Принимается наследство и имущество на общих основаниях даже по трансмиссии. Но тогда нужно подавать соответствующее заявление.

    Особое наследство

    Наследственность - это любая материальная собственность, которую наследодатель (то есть умерший владелец собственности) может передать любому живому наследнику (то есть лицу, получающему эту собственность). Поэтому наследование - это абсолютно все, что материально передается от умершего другому человеку. Из этого простого определения становится также ясно, что любой гражданин, имеющий в своем распоряжении хоть какое-то имущество, может стать завещателем.

    Сложности при получении:

    1. Заложенное имущество. Проблема с наследованием имущества, приобретенного в кредит, заключается в том, что это наследство не принадлежит исключительно наследодателю. В связи с этим, принимая заложенное наследство в качестве наследства, получатель также принимает платежные обязательства. В связи с этими обязательствами имущество часто сопровождают (то есть оно не принадлежит ни одному из наследников и государству выезда);
    2. Недвижимость, требующая перерегистрации. Еще один интересный тип наследования, требующий регистрации действий. Проблема в том, что одна из сторон (завещатель) не может участвовать в перерегистрации. В связи с этим, после уплаты налогов и сборов, нотариус выдает специальный документ, который полностью заменяет другую сторону.
    3. Наследование ценных бумаг. Проблема с наследованием акций и аналогичных ценных бумаг заключается в том, что они должны быть оценены в первую очередь и определена их реальная стоимость. Чтобы получить этот тип наследства, вы должны сначала связаться со специальным офисом, который устанавливает фактическую цену документов.

    О фактическом принятии

    Регулируемые законом действия, которые могут указывать на фактическое принятие недвижимости. В частности:

    1. владение и пользование недвижимым имуществом по прямому назначению (занятие квартиры, обработка земли и т. д.);
    2. действия, направленные на охрану и сохранение имущества (поставить дверь в квартиру, закрыть участок забором и т. д.);
    3. содержание имущества за свой счет (оплата ЖКХ, ремонт, налоговые платежи);
    4. погашение долгов завещателя за свой счет, погашение кредита.

    Полный перечень таких мероприятий указан в ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации. Комиссионные и другие виды деятельности были разрешены законом, что свидетельствует о готовности гражданина стать собственником имущества и не нарушать интересы других лиц.

    Какие способы получения наследства

    Методами принятия наследства, которые закреплены в законодательных актах, являются:

    1. юридический (формальный);
    2. реальный.

    В первом случае наследник подает заявление о выдаче так называемого свидетельства о праве собственности наследника или подает завещание о желании принять наследство. При легальном способе принятия наследства документ должен быть представлен нотариусу.

    Если существуют объективные причины невозможности лично подать заявление, то наследник с формальным способом принятия наследства вполне может сделать это с помощью своего представителя-корреспондента. Документ должен иметь подпись, заверенную нотариусом.

    Принять наследство достаточно легко. Главное прийти во время и подать соответствующее заявление. Затем оформить право владение в государственном органе. Это должен сделать каждый наследник.

    Другими словами, такой наследник не документирует наследственную массу, но использует ее по собственному желанию и совершает действия в отношении этих товаров, которые указывают на то, что он принял эти товары.

    После смерти человека его родственники становятся претендентами на его имущество. Прежде чем войти в наследство, возникает большое количество вопросов. Прежде всего необходимо знать, какие существуют способы передачи права собственности. Согласно методу наследования приобретенного умершего, они различают: согласно предварительно составленной завещанию. В этом случае наследство не всегда отдается родственникам. Право собственности передается тому, кто указан в завещательном документе как наследник. Но есть исключения, когда часть получает лицо, которое не указано в порядке смерти.

    Наследование по закону. Это происходит в том случае, если умерший не выразил в письменной форме свою волю о том, кто получит его имущество.

    Если наследник отказался от имущества или был отстранен от него по закону, другие наследники имеют право принять наследство. Однако отказ должен быть официальным - подписан гражданином, а не просто на словах. Наследство должно быть принято не позднее шести месяцев с даты получения права на получение имущества. Этот период начинается со дня, когда произошел отказ.

    После принятия наследства гражданин несет ответственность за все долги покойного. Невозможно получить недвижимость и отклонить требования кредиторов. Если наследников несколько, то долги распределяются пропорционально полученным акциям.

    О методах

    Статья 1153 ГК РФ способы принятия наследства, а также периоды вступления оговаривает.

    Принятие наследства способы и сроки принятия наследства – это основные положения, о которых должен знать любой человек.

    Фактический метод предполагает то, что приемник относится к наследству как к собственности. И сразу же выявляется желание в приемки наследства еще до окончания срока в полгода после ухода из жизни завещателя. С этим сталкиваются достаточно часто, если:

    1. проживают в одном доме с умершим;
    2. если пользовались вещами завещателя;
    3. если оплачивали из своего бюджета долги клиента, в том числе по коммунальным платежам и кредитным обязательствам;
    4. осуществили ремонт как капитального, так и не капитального вида за собственный бюджет;
    5. привлекались собственные сбережения на кормление животных или же самого наследодателя;
    6. если охранялось имущество за свой бюджет.

    Оба метода предполагают в обязательном порядке подачу заявления к нотариусу о наследовании, а также с требованием выдачи прав владения.

    В заявлении нужно указывать все необходимые реквизиты. Подать документ возможно как лично, так и через представителя, а также отправив по почте письмо.

    Периоды принятия

    Законодательство также устанавливает сроки принятия наследства. А что делать если он пропущен? В соответствии с действующим законодательством, при определенных обстоятельствах человек может принять наследство и по истечению этого периода. В частности, он вправе подать заявку в суд при:

    1. открытии наследства. К примеру, если человек пребывал на момент открытия в командировке;
    2. по причине болезни (при наличии соответствующих документов);
    3. если приемник принимает наследство без соответствующего обращения в судебную инстанцию;
    4. если отказались от наследства иные родственники.

    Понятие способы и сроки принятия наследства – это возможность получения от наследодателя имущества. А как правильно принять свое наследство? Для этого нужно подать соответствующее заявление, где указать требование в принятии.

    Особенности

    Чтобы получить право владеть имуществом умершего, его потомки должны предпринять необходимые действия в соответствии с законом.

    Сначала нужно решить, как будет принято наследство. Это возможно как с помощью нотариуса, так и путем совершения действий, которые укажут на фактическое принятие наследства. Кроме того, законодатель не ограничивает наследников, которые покупают недвижимость. Они имеют право выбрать любой вариант.

    Законодатель установил общий срок принятия наследства - 6 месяцев с даты смерти наследодателя. В этом случае следует учитывать 2 характеристики:

    1. Если смерть установлена ​​судебным актом, срок принятия наследства начинается с момента вступления акта в силу.
    2. Если человек был объявлен мертвым в результате стихийного бедствия или несчастного случая, время, необходимое для принятия наследства, отсчитывается со дня, когда произошло событие. В этом случае должна быть установлена ​​дата, которая была официально установлена ​​(информацию об этом можно найти в СМИ или в различных документах).

    На практике наследник, возможно, пропустил крайний срок принятия наследства. Как быть? Разумеется, вы можете подать иск по месту жительства истца, указав в заявлении причины пропуска срока принятия наследства и приложении необходимых документов. Поскольку законодатель очень лоялен к обстоятельствам паспорта, то есть вообще не сообщает о них, важность причин определяет судья. Заявитель может подать апелляцию на решение суда первой инстанции и подать вторую жалобу на более высокую. Имейте в виду, что эти меры идут с оплатой государственных пошлин.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

Согласно документу, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей для граждан установлен штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Также нарушение может повлечь административное приостановление деятельности юрлиц на срок до 90 суток.

Более жестким будет наказание за такую пропаганду с применением СМИ или интернета. Штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — миллион рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

Как зарождался запрет на пропаганду гомосексуализма

30 марта 2012 года в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, собравший огромное число как сторонников, так и противников. Нарушителей закона будут карать штрафами от 5 до 500 тысяч рублей.

Как на решение российских законодателей отреагировали другие страны

Правительство Германии надеется, что Россия откажется от идеи ввести ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. "Мы не оставляем надежду на то, что российское государство и Дума аннулируют это решение", — сказал пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мой ребенок - что хочу, то и делаю"

Али и Крис - анскулеры: их дети не пойдут в детский сад или в школу и всему научатся дома - через опыт, полученный в повседневной жизни. Фрэнк и Элизабет - родители пятерых и приверженцы "естественного родительства": они уверены, что домашние роды, грудное вскармливание до четырех лет и максимально долгий телесный контакт родителей с детьми - залог крепкого здоровья и гармоничного психического развития. Джина и Джон дарят сыновьям кукол, разрешают примерять одежду из маминого гардероба и прививают любовь к кулинарии. В их доме мужчина и женщина равны: дети видят, что мама может забить гвоздь, а папа - заняться стиркой. Они растят своих мальчиков вне системы гендерных ограничений.

Подготовит ли такое нетрадиционное воспитание детей к жизни в реальном обществе?

Где в мире легализованы однополые браки

Первой страной, где были легализованы однополые браки, стали Нидерланды. Закон, разрешающий однополые браки и усыновление детей такими семьями, действует с апреля 2001 года. Для осуществления этого права, однако, введены некоторые ограничения. Гомосексуалисты могут заключать гражданский брак путем обычной церемонии в мэрии, как и разнополые пары. При заключении подобных браков между людьми, не являющимися нидерландскими подданными, один из них должен обязательно постоянно и на законных основаниях проживать в Нидерландах. Мэры имеют также право отказывать в регистрации такого рода браков.

Ужесточение наказания за оскорбление чувств верующих, борьба с интернет-пиратством и запрет на усыновление детей однополыми парами — самые резонансные законопроекты, принятые в ходе весенней сессии парламента, —

«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».

В прессе и обсуждениях на информационных ресурсах названный закон именуют более коротко и, по моему разумению, неверно: «закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей». Если уж произвольно сокращать название юридического документа, то правильней было бы так: «закон о защите детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Этот небольшой по тексту закон является очень ярким правовым документом с точки зрения существующих законодательных норм, которых он касается, как во внутреннем законодательстве России, так и в международном праве и в частности в конвенциальном праве Совета Европы.

Более того, в принятом законе заметна его направленность на милосердное отношение к участникам правоотношений, из-за которых (но не ради которых) этот закон и принимался, – (термин, введенный в правовой лексикон Советом Европы).

Иными словами, для лиц (людей) нетрадиционной сексуальной ориентации этот закон является настоящим подарком от Российского государства, а людей, не достигших совершеннолетия (детей), закон защищает от сложной и не всегда понятной информации, касающейся их физиологического и психического развития.

Кроме того, обычные люди, фанатически не одержимые проблемами собственной сексуальной ориентации, а точнее – проблемами собственной половой извращенности, с момента вступления закона №135-ФЗ в силу в целях защиты своих детей от ненужной им информации могут юридически-формально не противопоставлять себя лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, так как эту функцию юридически приняло на себя государство, фактически освободив отцов, матерей, дедушек, бабушек и т.д. от произнесения «речей ненависти» и возможных «преступлений ненависти» (подпункты А, Б главы 1 Приложения к Рекомендации Комитета Министров Совета Европы СМ/RЕС (2010)5).

Итак, в чем же внутренняя сила и каковы благоприятные последствия Федерального Закона № 135-ФЗ?

Федеральный Закон № 135-ФЗ (в дальнейшем «Закон») принят единогласно Государственной Думой РФ 11 июня 2013 года, одобрен единогласно Советом Федерации РФ 26 июня 2013 года и без промедления (через три дня) подписан Президентом РФ 29 июня 2013 года.

Отметим, что в промежутке между 26 и 29 июня 2013 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию № Dос. 13223 от 27 июня 2013 года (голосовали только те, кто присутствовал, – меньшинство от всех членов ПАСЕ), в которой, в частности, говорится о том, что в обществе широко распространены предрассудки в отношении лиц ЛГБТ; в Резолюции звучат призывы к Российской Федерации о поощрении равенства среди людей. Также в этом документе говорится о том, что запрещение ЛГБТ-пропаганды Российской Федерацией будет противоречить правовым обязательствам России, только неясно, перед кем, но, вероятно, перед Евросоюзом. В данной резолюции ПАСЕ ничего не сказано о детях, о правах детей, о пропаганде среди детей извращенных половых отношений, имеющих место между некоторыми взрослыми людьми.

Рассматривая принятый Закон как во временной хронологии, так и в текстуальной насыщенности, было бы уместно и даже необходимо провести параллели с Резолюцией ПАСЕ 13223.

Но прежде чем начать рассматривать значимость Закона, следует зафиксировать следующие очевидные факты, связанные с принятием Закона:

– рассмотрение и принятие Закона происходило с максимальной оперативностью, что обусловлено назревшей необходимостью его принятия;

– Закон принят при полном единогласии всех властных и политических сил страны, и этот факт однозначно указывает на демократичность принятого документа;

– единодушное принятие Закона позволяет сказать о том, что в Российском обществе предрассудки в отношении лиц ЛГБТ практически отсутствуют, можно даже сказать, что их нет вовсе. Российское общество в лице своих легитимных государственных органов принятым Законом подтвердило и зафиксировало законодательно, что на территории действия российского законодательства проживают люди, которые, помимо всего прочего, увлечены извращенными половыми отношениями друг с другом, вне зависимости от собственной половой принадлежности. Эти люди, по правовой терминологии Евросоюза называемые лицами ЛГБТ, являются до такой степени подвижниками в сфере половых извращений, что желают, чтобы все остальные граждане России знали об их «уникально-удивительном» образе жизни и присоединялись к ним при первой возможности. Какие тут могут быть предрассудки? Шила в мешке не утаишь.

Принятый закон, во-первых, де-юре подтвердил наличие в российском обществе лиц ЛГБТ и признал их существование как некоей группы; во-вторых, Закон не запретил лицам ЛГБТ заниматься среди себе подобных; в-третьих, не запретил лицам ЛГБТ пропагандировать свой извращенный образ жизни среди взрослого населения страны. Европейские лидеры ЛГБТ должны быть довольны таким демократичным законом.

Текст Закона полностью соответствует положениям Резолюции ПАСЕ 13223 от 27.06.2013 г., а именно: Закон указывает на отсутствие в России предрассудков к лицам ЛГБТ и, напротив, подтверждает наличие в России лиц ЛГБТ без какого-либо ущемления их частных и публичных прав по признакам половой извращенности; Закон утверждает равенство лиц ЛГБТ с другими гражданами Российской Федерации во всем, в том числе в ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в рамках ст. 6.21 КоАП РФ. Многодетные отец и мать и двое мужеложников несут равную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это и есть равенство всех людей, к которому призывает Резолюция ПАСЕ 13223. Также Закон показывает, что ЛГБТ-пропаганда в Российской Федерации среди взрослого населения не запрещена, лица ЛГБТ обладают полным правом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди совершеннолетних граждан России. Они могут приступать к пропаганде немедленно, начав с территорий Северо-Кавказского федерального округа и плавно продвигаясь в сторону Дальневосточного федерального округа. А чтобы в большей мере вкусить результаты такой пропаганды среди взрослых граждан России, им следовало бы начать, например, с отцов многодетных семей, с ветеранов Великой Отечественной войны, с воинов-десантников или морских пехотинцев.

Кроме того, ни в Резолюции ПАСЕ, ни в Рекомендациях Комитета Министров Совета Европы СМ/RЕС (2010)5) не выдвигаются требования к Российской Федерации распространять информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Таким образом, Закон полностью соответствует обязательствам Российской Федерации перед Евросоюзом, а также принят с учетом всех озабоченностей ПАСЕ, изложенных в Резолюции № Dос. 13223 от 27 июня 2013 года.

Рассмотрев кратко соответствие принятого Закона правовым документам Совета Европы, которые являются наиболее вызывающими для действующего российского законодательства в части чрезмерного акцентирования внимания в этих документах на , следует сказать несколько слов о главной направленности и внутренней силе июньского Закона.

Субъектный состав, который охватывает принятый Закон, выглядит следующим образом: во-первых, несовершеннолетние граждане РФ (в дальнейшем «дети»); во-вторых, люди (безотносительно к гражданству РФ), желающие пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних граждан РФ; в-третьих, люди (безотносительно к гражданству РФ), не имеющие желания и цели пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних граждан РФ, и, наконец, Российское государство в лице своих компетентных органов власти и управления.

Дети – кто они? Люди, менее всех искушенные в делах взрослых любой направленности и более всех незащищенные от влияния дел взрослой части человечества.

Любой ребенок выше и больше любого взрослого – по той причине, что он стоит над соблазнами и искушениями, которые предлагает мир взрослому самостоятельному и свободному человеку и в которых этот взрослый человек копается и что-то выбирает для себя или отвергает. В рамках человеческой жизнедеятельности дети видят только то, что им предлагают и/или навязывают взрослые, и не только близкие по родству люди, но и люди из телевизора, с монитора, экрана в кинотеатре и т.д.

Несовершеннолетний человек не по своей воле не понимает многих вещей, которые для взрослого человека являются очевидными, иногда в кавычках. Непонимание – это естественное состояние ребенка, из которого он естественным путем выйдет, став взрослым индивидом.

Человек в несовершенных годах в словах, которые исходят от взрослых, слышит с полной верой только то, что вкладывает в это слово взрослый человек. Лицо ЛГБТ или сценический соблазнитель может влить в емкое слово «Любовь» столько красоты и привлекательности, что яда, которым будет это слово заполнено в большей части, ребенок не заметит.

Соблазн не страшен взрослому человеку, если он разумен, но соблазн убийственен для ребенка, потому что он всё принимает на веру, не обладая в полной мере способностью рассуждать и оценивать, и это его состояние является врожденным.

Который верит, что выше Любви в мире нет ничего, подменив имя Любви половой развращенностью, но не говоря об этом прямо, не есть ли действо вершинной ненависти и злобы к этому соблазняемому ребенку?

Попробуйте в правовых терминах Совета Европы ответить на вопрос о том, есть ли у родителей и родственников соблазняемого ребенка естественные (не установленные юридическим законом) права использовать в отношении соблазнителя (соблазнителей) их ребенка «речи ненависти» и/или «преступления ненависти». Уверен, что любые любящие своего ребенка отец или мать в мыслях своих готовы одеть на шею пропагандиста из лиц ЛГБТ камень и отправить их вместе (и камень, и лицо) в глубину морскую. Ужасная перспектива для всех. Ребенок соблазнен, отец и мать находятся в состоянии ненависти к другому человеку, пропагандист-соблазнитель «утоплен». Кто же торжествует???

Принятый закон 135-ФЗ разрешил эту сложную ситуацию, и не в суровой форме Закона Совести человеческой, для которой и мельничный жернов на шее – лучшая участь для соблазнителя-развратника, а в мягкой форме денежных штрафов или недолгих посиделок в камере вместе с другими людьми, среди которых, кстати, проводить ЛГБТ-пропаганду Закон не запретил.

Государство приняло на себя груз общения с лицами ЛГБТ, которые желают пропагандировать свой образ жизни среди несовершеннолетних. С момента принятия закона отцу и матери теперь достаточно позвонить в компетентный орган государства и уведомить сотрудника о факте пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений теми или иными лицами в том или ином месте. Более того, – и это самое главное, – отцу и матери несовершеннолетнего теперь нет необходимости мучить себя ненавистью к бедному пропагандисту ЛГБТ, а высвободившуюся энергию они могут направить на поиск и показ всему миру людей, которые руководят развитием соблазнов половых извращений среди здоровых людей (взрослых и детей). Нетрадиционные сексуальные отношения – это постепенная смерть человечества, горе миру. Людей, которые руководят развитием непродуктивных половых отношений в мире – именно руководят, пользуясь властью, деньгами и иными средствами, – необходимо знать лично. Через кого соблазн половых извращений приходит в мир и в души людей, необходимо находить, описывать, демонстрировать публично, но не судить своим судом.

Закон говорит о несовершеннолетних как о едином целом сообществе. Любой несовершеннолетний в России не должен подвергаться пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Исключений нет.

Как же обстоит дело с совершеннолетними людьми в рамках установленных законоположений?

Закон разделяет их на две (надеюсь, неравные) части: пропагандисты нетрадиционных сексуальных отношений (далее – нсо) среди несовершеннолетних и не пропагандисты. Как пропагандистами, так и не пропагандистами нсо могут вольно или невольно выступить как лица ЛГБТ, так и люди, не являющиеся таковыми.

Людей, живущих обычной, естественной жизнью, закон освободил от использования пресекающих пропаганду половых извращений действий, основанных на неприязненных отношениях к лицам ЛГБТ. Во главе угла теперь стоит не неприязнь или ненависть, а нарушение закона. В этом факте важнейшее значение Закона. В смертном бою сабля всегда лучше кулака.

Данным пресечением теперь будет заниматься государство с подачи любых заинтересованных лиц. Следует отметить, что государство, приняв закон № 135-ФЗ, не воспрепятствовало законодательно лицам ЛГБТ заниматься друг с другом нсо, а по-нашему – развратом.

Следовательно, осуждение лиц ЛГБТ только за то, что они живут извращенной половой жизнью в кругу себе подобных, с позиций действующего законодательства России является недопустимым. Их деяния в собственном кругу единомышленников неподзаконны правовым нормам государства.

В связи с принятием закона нормальным – неизвращенным в половом отношении – людям не стоит впадать в осуждение образа жизни содомитов, но необходимо сделать всё, чтобы не позволить им выносить свой сор из своих изб. Для этого необходимо постоянно и оперативно уведомлять государственные органы обо всех известных фактах проявления пропаганды, отрицающей традиционные семейные ценности.

Крайне необходимо, чтобы появилась судебная практика по данной категории дел, так как она будет способствовать развитию и совершенствованию законодательства в этой сфере человеческих отношений. Если судебная практика будет обширная, значит, проблема велика и нужно принимать более серьезные законы и мобилизовывать здоровую часть населения на противодействие расширению влияния лиц ЛГБТ. Если судебная практика будет незначительна, то этот факт будет объективно свидетельствовать о незначительной численности лиц ЛГБТ в России и тем самым будет способствовать более продуктивному юридическому общению по данному вопросу с Евросоюзом в части бессмысленности и ненужности обсуждения проблем лиц ЛГБТ на высоком уровне межгосударственного общения.

В завершение хотелось бы подвести главные итоги состоявшейся юридической подвижки в законодательстве России.

Во-первых, Закон не противоречит юридическим трактовкам и пожеланиям документов Совета Европы. Закон не дает повода ищущим повода для обвинений Российской Федерации в неисполнении правовых установок Евросоюза по формальным основаниям. А уж если выяснять отношения на юридическом поле, то сейчас это лучше делать в рамках правовой терминологии, используемой в правовых актах Евросоюза, постепенно создавая свою терминологию. Принятый Закон положил начало этому процессу. Совет Европы пока осторожничает в правовых терминах и квалификациях, но это пока.

Во-вторых, Закон положил начало развитию законодательной базы, защищающей несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.

Очевидно, это только первый робкий шаг в сторону противодействия угрозе, исходящей от лиц ЛГБТ в отношении всех людей. Шаг робкий, осторожный, но очень правильно поставленный в правовом плане. Необходимо срочно отработать свою внутреннюю правовую позицию в данной сфере отношений. Именно правовую позицию, основанную на интересах и предпочтениях российского общества.

В-третьих, Закон ограждает лиц ЛГБТ, проживающих или находящихся на территории России, от проявлений к ним излишней неприязни со стороны демократического большинства россиян, при условии что они не будут делиться своим жалким и безобразным опытом половых извращений с несовершеннолетними гражданами России.

Закон принят. Защитит ли он детей от соблазнов извращенных форм полового разврата? Конечно, нет. Закон – только помощник в деле противостояния соблазнителям, а противостоять им могут совершеннолетние здравые люди в рамках действующего законодательства России.

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит», – эти слова, сказанные почти 2000 лет назад от , были обращены и к соблазнителям, и к тем, кто противостоит соблазнителям.

Я на стороне тех, кто будет противостоять соблазнителям, используя все не запрещенные законодательством России способы.

Смею предположить, что современное гуманное или даже негуманное законодательство любой страны мира не присудит развратникам-соблазнителям детей казнь через утопление с мельничным жерновом на шее, в связи с чем «наперсникам разврата» остается только поблагодарить Российское государство за такое доброе отношение к их персонам, выразившееся в принятии Закона № 135-ФЗ, и неторопливо начать подготовку к Суду. А «он ждет…»